Guvernul României
|
Hotărâre nr. 791/2010 din 02/08/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 44/2004, precum și pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal și alte măsuri financiar-fiscale Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 542 din
03/08/2010 Actul a intrat in vigoare la data de 03 august 2010 |
|
În temeiul art. 108 din
Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta
hotărâre.
Art. I. - Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările
și completările ulterioare, se modifică și se completează așa cum urmează:
A. Titlul I
"Dispoziții generale" se modifică și va avea următorul cuprins:
"Codul
fiscal:
Definiții
ale termenilor comuni
Art. 7. -
(1) În înțelesul prezentului cod, cu excepția titlului VI, termenii și
expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
[...]
2.1. Orice
activitate poate fi reconsiderată ca activitate dependentă dacă îndeplinește
cel puțin unul dintre următoarele criterii:
a)
beneficiarul de venit se află într-o relație de subordonare față de plătitorul
de venit, respectiv organele de conducere ale plătitorului de venit, și
respectă condițiile de muncă impuse de acesta, cum ar fi: atribuțiile ce îi
revin și modul de îndeplinire a acestora, locul desfășurării activității,
programul de lucru;
b) în
prestarea activității, beneficiarul de venit folosește baza materială a
plătitorului de venit, respectiv spații cu înzestrare corespunzătoare,
echipament special de lucru sau de protecție, unelte de muncă și altele
asemenea;
c)
beneficiarul de venit contribuie numai cu prestația fizică sau cu capacitatea
intelectuală, nu și cu capitalul propriu;
d)
plătitorul de venit suportă în interesul desfășurării activității cheltuielile
de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizația de
delegare-detașare în țară și în străinătate, precum și alte cheltuieli de
această natură;
e)
plătitorul de venit suportă indemnizația de concediu de odihnă și indemnizația
pentru incapacitate temporară de muncă, în contul beneficiarului de venit;
f) orice
alte elemente care reflectă natura dependentă a activității.
2.2. În
cazul reconsiderării unei activități ca activitate dependentă, impozitul pe
venit și contribuțiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi
recalculate și virate, fiind datorate solidar de către plătitorul și
beneficiarul de venit. În acest caz se aplică regulile de determinare a
impozitului pentru veniturile din salarii realizate în afara funcției de bază.
[...]
Norme
metodologice:
1. O
activitate poate fi reconsiderată, potrivit criteriilor prevăzute la art. 7
alin. (1) pct. 2.1 din Codul fiscal, ca activitate dependentă, în cazul în care
raportul juridic în baza căruia se desfășoară activitatea nu reflectă
conținutul economic al acestuia.
Activitățile
desfășurate în mod independent, în condițiile legii, care generează venituri
din profesii libere, precum și drepturile de autor și drepturile conexe
definite potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor
și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi
reconsiderate ca activități dependente potrivit prevederilor art. 7 alin. (1)
pct. 2.1 și 2.2 din Codul fiscal.
Codul
fiscal:
Definiția
sediului permanent
Art. 8. -
(1) În înțelesul prezentului cod, sediul permanent este un loc prin care se
desfășoară integral sau parțial activitatea unui nerezident, fie direct, fie
printr-un agent dependent.
(2) Un sediu
permanent presupune un loc de conducere, sucursală, birou, fabrică, magazin,
atelier, precum și o mină, un puț de țiței sau gaze, o carieră sau alte locuri
de extracție a resurselor naturale, precum și locul în care continuă să se
desfășoare o activitate cu activele și pasivele unei persoane juridice române
care intră într-un proces de reorganizare prevăzut la art. 271.
(3) Un sediu
permanent presupune un șantier de construcții, un proiect de construcție,
ansamblu sau montaj sau activități de supervizare legate de acestea, numai dacă
șantierul, proiectul sau activitățile durează mai mult de 6 luni.
(4) Prin
derogare de la prevederile alin. (1)-(3), un sediu permanent nu presupune
următoarele:
a) folosirea
unei instalații numai în scopul depozitării sau al expunerii produselor ori
bunurilor ce aparțin nerezidentului;
b)
menținerea unui stoc de produse sau bunuri ce aparțin unui nerezident numai în
scopul de a fi depozitate sau expuse;
c)
menținerea unui stoc de produse sau bunuri ce aparțin unui nerezident numai în
scopul de a fi procesate de către o altă persoană;
d) vânzarea
de produse sau bunuri ce aparțin unui nerezident, care au fost expuse în cadrul
unor expoziții sau târguri fără caracter permanent ori ocazionale, dacă
produsele ori bunurile sunt vândute nu mai târziu de o lună după încheierea
târgului sau a expoziției;
e) păstrarea
unui loc fix de activitate numai în scopul achiziționării de produse sau bunuri
ori culegerii de informații pentru un nerezident;
f) păstrarea
unui loc fix de activitate numai în scopul desfășurării de activități cu
caracter pregătitor sau auxiliar de către un nerezident;
g) păstrarea
unui loc fix de activitate numai pentru o combinație a activităților prevăzute
la lit. a)-f), cu condiția ca întreaga activitate desfășurată în locul fix să
fie de natură preparatorie sau auxiliară.
(5) Prin
derogare de la prevederile alin. (1) și (2), un nerezident este considerat a
avea un sediu permanent în România, în ceea ce privește activitățile pe care o
persoană, alta decât un agent cu statut independent, le întreprinde în numele
nerezidentului, dacă persoana acționează în România în numele nerezidentului și
dacă este îndeplinită una din următoarele condiții:
a) persoana
este autorizată și exercită în România autoritatea de a încheia contracte în
numele nerezidentului, cu excepția cazurilor în care activitățile respective
sunt limitate la cele prevăzute la alin. (4) lit. a)-f);
b) persoana
menține în România un stoc de produse sau bunuri din care livrează produse sau
bunuri în numele nerezidentului.
(6) Un
nerezident nu se consideră că are un sediu permanent în România dacă doar
desfășoară activitate în România prin intermediul unui broker, agent,
comisionar general sau al unui agent intermediar având un statut independent,
în cazul în care această activitate este activitatea obișnuită a agentului,
conform descrierii din documentele constitutive. Dacă activitățile unui astfel
de agent sunt desfășurate integral sau aproape integral în numele
nerezidentului, iar în relațiile comerciale și financiare dintre nerezident și
agent există condiții diferite de acelea care ar exista între persoane
independente, agentul nu se consideră ca fiind agent cu statut independent.
(7) Un
nerezident nu se consideră că are un sediu permanent în România numai dacă
acesta controlează sau este controlat de un rezident ori de o persoană ce
desfășoară o activitate în România prin intermediul unui sediu permanent sau
altfel.
(71)
Persoanele juridice române beneficiare ale unor prestări de servicii de natura
activităților de lucrări de construcții, montaj, supraveghere, consultanță,
asistență tehnică și orice alte activități, executate de persoane juridice
străine sau fizice nerezidente pe teritoriul României, au obligația să
înregistreze contractele încheiate cu acești parteneri la organele fiscale
competente, potrivit procedurii instituite prin ordin al președintelui Agenției
Naționale de Administrare Fiscală. Contractele încheiate de persoane juridice
române cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente pentru
activități desfășurate în afara teritoriului României nu fac obiectul
înregistrării potrivit prezentelor dispoziții. Pentru încadrarea ca sediu
permanent a unui șantier de construcții sau a unui proiect de construcție,
ansamblu ori montaj sau a activităților de supraveghere legate de acestea și a
altor activități similare, se va avea în vedere data de începere a activității
din contractele încheiate cu persoanele juridice române beneficiare sau orice
alte informații ce probează începerea activității. Perioadele consumate pentru
realizarea unor contracte conexe care sunt legate în mod direct cu primul contract
ce a fost executat se adaugă la perioada care s-a consumat la realizarea
contractului de bază.
(8) În
înțelesul prezentului cod, sediul permanent al unei persoane fizice se
consideră a fi baza fixă.
Norme
metodologice:
2. Sintagma
loc prin care se desfășoară integral sau parțial activitatea acoperă orice fel
de clădiri, echipamente sau instalații utilizate pentru desfășurarea
activității nerezidentului, indiferent dacă acestea sunt ori nu utilizate
exclusiv în acest scop. Un loc de activitate există și acolo unde nu sunt
construite sau nu sunt necesare clădiri pentru desfășurarea activității
nerezidentului, ci dispune doar de un spațiu. Nu este important dacă clădirile,
echipamentele sau instalațiile sunt deținute în proprietate, sunt închiriate
ori se găsesc în alt fel la dispoziția nerezidentului. Un loc de activitate
poate fi constituit de o tarabă în piață sau locul de activitate poate fi
situat în clădirea unei alte societăți, atunci când un nerezident are în
permanență la dispoziție anumite clădiri sau părți ale acestora, deținute în
proprietate de altă societate.
3. Este
suficient ca un nerezident să aibă la dispoziția sa un spațiu utilizat pentru
activități economice pentru ca acesta să constituie un loc de activitate,
nefiind necesar niciun drept legal de utilizare a respectivului spațiu.
4. Deși nu
este necesar niciun drept legal oficial de utilizare a unui anumit spațiu
pentru ca locul respectiv să constituie sediu permanent, simpla prezență a unui
nerezident într-o anumită locație nu înseamnă că locația respectivă se găsește
la dispoziția acelui nerezident. Acest principiu este ilustrat de următoarele
situații în care reprezentanți ai unui nerezident sunt prezenți în spațiile
unei alte societăți:
a) Un
vânzător care își vizitează cu regularitate un client principal pentru a primi
comenzi și se întâlnește cu directorul de achiziții în biroul acestuia. În
acest caz, clădirea clientului nu se află la dispoziția societății pentru care
lucrează vânzătorul și nu constituie un loc fix de activitate prin care se
desfășoară activitățile nerezidentului. Cu toate acestea, în funcție de
situația existentă, se poate aplica art. 8 alin. (5) din Codul fiscal pentru a
considera că există un sediu permanent.
b) Un
angajat al unei societăți căruia i se permite, pe o perioadă lungă de timp, să
utilizeze un birou în sediul unei alte societăți pentru a asigura respectarea
de către societatea din urmă a obligațiilor asumate prin contractul încheiat cu
prima societate. În acest caz, angajatul desfășoară activități legate de
obiectul primei societăți, iar biroul ce se găsește la dispoziția sa în sediul
celeilalte societăți va constitui un sediu permanent al angajatorului său, dacă
biroul este pus la dispoziția sa pe o perioadă de timp suficient de lungă
pentru a constitui un «loc de activitate» și dacă activitățile efectuate acolo
depășesc activitățile precizate în art. 8 alin. (4) din Codul fiscal.
c) O
societate de transport rutier care folosește zilnic o perioadă scurtă de timp o
platformă de livrare din depozitul clientului său, pentru a livra mărfuri
achiziționate de acel client. În acest caz, prezența societății de transport
rutier la platforma de livrare este de scurtă durată și societatea nu poate
considera că acel loc se află la dispoziția sa și constituie un sediu permanent
al societății.
d) Un zugrav
care, timp de 2 ani, petrece 3 zile pe săptămână într-o clădire mare de birouri
ce aparține principalului lui client. În acest caz, prezența zugravului în acea
clădire de birouri în care își desfășoară activitatea, respectiv zugrăvește,
constituie un sediu permanent al zugravului.
5. Cuvintele
«prin care» trebuie să se aplice în toate situațiile în care activitățile
economice sunt desfășurate într-o anumită locație ce este la dispoziția
societății în acest scop. Astfel, se va considera că o societate angajată
pentru pavarea unui drum își desfășoară activitatea «prin» locația în care are
loc activitatea.
6. Locul de
activitate trebuie să fie «fix», astfel încât să existe o legătură între locul
de activitate și un anumit punct geografic. Nu este importantă perioada de timp
în care o societate a unui stat contractant operează în celălalt stat
contractant dacă nu face acest lucru într-un loc distinct, dar nu înseamnă că echipamentul
ce constituie locul de activitate trebuie să fie efectiv fixat pe sol. Este
suficient ca echipamentul să rămână într-un anumit loc. Atunci când
activitățile economice ale unei societăți sunt deplasate între locații
învecinate, pot exista dificultăți în a stabili dacă există un singur «loc de
activitate». Dacă există mai multe locuri de activitate și dacă celelalte
condiții ale sediului permanent sunt îndeplinite, la fiecare dintre aceste
locuri, societatea va avea mai multe sedii permanente. Se consideră că există
un singur loc de activitate atunci când o anumită locație, în interiorul căreia
sunt deplasate activitățile, poate fi identificată ca formând un tot unitar din
punct de vedere comercial și geografic, în ceea ce privește activitatea respectivă.
Acest principiu poate fi ilustrat prin exemple:
a) O mină
constituie un singur loc de activitate, chiar dacă activitățile pot fi
deplasate dintr-o locație în alta în interiorul acelei mine, deoarece mina
respectivă constituie o singură unitate geografică și comercială din punct de
vedere al activității miniere. Un «hotel de birouri» în care o firmă de
consultanță închiriază în mod regulat diferite birouri este considerat ca fiind
un singur loc de activitate pentru acea firmă, deoarece, în acest caz, clădirea
constituie un tot unitar din punct de vedere geografic, iar hotelul este unicul
loc de activitate al acelei firme de consultanță. O stradă pietonală, o piață
deschisă sau un târg în care își fixează standul un comerciant reprezintă
unicul loc de activitate al respectivului comerciant.
b) Faptul că
activitățile pot fi desfășurate într-o zonă geografică limitată nu are ca
rezultat considerarea acelei zone geografice ca fiind loc unic de activitate.
Astfel, atunci când un zugrav lucrează succesiv în cadrul unei serii de
contracte fără legătură între ele pentru mai mulți clienți diferiți, într-o
clădire mare de birouri, fără să existe contract pentru un proiect complex de
zugrăvire a clădirii, clădirea nu este considerată ca unic loc de activitate.
Dacă însă un zugrav efectuează, în cadrul unui singur contract, lucrări în
toată clădirea pentru un singur client, acest contract reprezintă un singur
proiect și clădirea în ansamblul său este un singur loc de activitate pentru
lucrările de zugrăvit, deoarece constituie un tot unitar din punct de vedere
comercial și geografic.
c) O zonă în
care activitățile sunt desfășurate ca parte a unui singur proiect ce constituie
un tot unitar din punct de vedere comercial și care nu întrunește aceleași condiții
din punct de vedere geografic nu constituie un loc unic de activitate. Astfel,
atunci când un consultant lucrează în diferite sucursale din locații diferite
în cadrul unui singur proiect de instruire profesională a angajaților unei
bănci, fiecare sucursală este considerată separat. Dacă însă respectivul
consultant se deplasează dintr-un birou în altul în cadrul aceleiași sucursale,
se va considera că el rămâne în același loc de activitate. Locația unică a
sucursalei se încadrează în condiția de tot unitar din punct de vedere
geografic, situație care lipsește în cazul în care consultantul se deplasează
între sucursale aflate în locații diferite.
7. Deoarece
locul de activitate trebuie să fie fix, se consideră sediu permanent dacă acel
loc de activitate are un anumit grad de permanență. Se consideră astfel că
există un sediu permanent atunci când locul de activitate a fost menținut pe o
perioadă mai lungă de 6 luni. Astfel, în cazul activităților a căror natură
este repetitivă, fiecare perioadă în care este utilizat locul de activitate
trebuie analizată în combinație cu numărul de ocazii în care s-a utilizat
respectivul loc, care se pot întinde pe un număr de ani.
Un loc de
activitate poate totuși să constituie un sediu permanent chiar dacă există doar
pentru o perioadă scurtă de timp. Astfel:
a)
Întreruperile temporare de activitate nu determină încetarea existenței
sediului permanent. Când un anumit loc de activitate este utilizat numai în
intervale scurte de timp, dar aceste utilizări au loc cu regularitate pe
perioade lungi, locul de activitate nu trebuie considerat ca fiind de natură
strict temporară.
b) De
asemenea, în situațiile în care un loc de activitate este utilizat pe perioade
foarte scurte de timp de un număr de societăți similare conduse de aceeași
persoană sau de persoane asociate. În această situație se evită considerarea
locului de activitate ca fiind utilizat altfel decât în scopuri temporare de
fiecare dintre societăți.
c) Atunci
când un loc de activitate care a fost la început conceput pentru a fi utilizat
pe o perioadă de timp scurtă, încât nu constituia sediu permanent, dar este în
realitate menținut mai mult, devine un loc fix de activitate și se transformă
retroactiv în sediu permanent. Un loc de activitate poate de asemenea constitui
un sediu permanent de la înființarea sa chiar dacă a existat, în practică, doar
pe o perioadă scurtă de timp, dacă acesta a fost prematur lichidat datorită
unor situații deosebite, cum ar fi eșecul investiției.
8. Pentru ca
un loc de activitate să constituie sediu permanent, societatea ce îl utilizează
trebuie să își desfășoare integral sau parțial activitățile prin acel loc de
activitate. Activitatea nu trebuie să fie permanentă în sensul că nu există
întreruperi ale operațiunilor, ci operațiunile trebuie desfășurate cu
regularitate.
9. Atunci
când activele corporale, precum utilajele, echipamentele industriale,
comerciale sau științifice, clădirile, ori activele necorporale, precum
brevetele, procedurile și alte proprietăți similare, sunt închiriate sau
acordate în leasing unor terți printr-un loc fix de activitate menținut de o
societate a unui stat contractant în celălalt stat, această activitate va
conferi, în general, locului de activitate caracterul de sediu permanent.
Același lucru este valabil și atunci când printr-un loc fix de activitate este
furnizat capital. Dacă o societate a unui stat închiriază sau acordă în leasing
utilaje, echipamente, clădiri sau proprietăți necorporale unei societăți a
celuilalt stat fără ca pentru această închiriere să mențină un loc fix de
activitate în celălalt stat, atunci utilajele, echipamentele, clădirea sau
proprietățile necorporale închiriate nu constituie un sediu permanent al
locatorului, cu condiția ca obiectul contractului să fie limitat la simpla
închiriere a utilajelor sau echipamentelor. Acesta este și cazul când locatorul
furnizează personal, ulterior instalării, pentru a opera echipamentul, cu
condiția ca responsabilitatea acestuia să fie limitată la operarea și întreținerea
echipamentului sub conducerea, responsabilitatea și controlul locatarului. Dacă
personalul are responsabilități mai largi, cum ar fi participarea la deciziile
privind lucrările în care va fi utilizat echipamentul, sau dacă operează,
asigură service, inspectează și întreține echipamentul sub responsabilitatea și
controlul locatorului, atunci activitatea locatorului poate depăși simpla
închiriere a echipamentului și poate constitui o activitate antreprenorială. În
acest caz se consideră că există un sediu permanent dacă este îndeplinit
criteriul permanenței.
10.
Activitatea unei societăți este desfășurată în principal de către antreprenor
sau de către personal aflat într-o relație de angajare retribuită cu
societatea. Acest personal include angajați și alte persoane care primesc
instrucțiuni de la societate ca agenți dependenți. Prerogativele acestui
personal în relațiile sale cu terții sunt irelevante. Nu are nicio importanță
dacă agentul dependent este autorizat sau nu să încheie contracte, dacă lucrează
la locul fix de activitate. Un sediu permanent este considerat și dacă
activitatea societății este desfășurată în principal cu ajutorul echipamentului
automatizat, activitățile personalului fiind limitate la montarea, operarea,
controlarea și întreținerea acestui echipament. Deci, mașinile cu câștiguri,
automatele cu vânzare și celelalte echipamente similare instalate de o
societate a unui stat în celălalt stat constituie un sediu permanent în funcție
de desfășurarea de către societate și a altor activități în afară de instalarea
inițială a mașinilor. Nu există un sediu permanent atunci când societatea doar
instalează mașinile și apoi le închiriază altor societăți. Un sediu permanent
există atunci când societatea care instalează mașinile se ocupă pe cont propriu
și de operarea acestora și de întreținerea lor. Același lucru este valabil și
atunci când mașinile sunt operate și întreținute de un agent dependent al
societății.
11. Un sediu
permanent există imediat ce societatea începe să își desfășoare activitatea
printr-un loc fix de activitate. Acesta este cazul atunci când societatea
pregătește activitatea pentru care va servi permanent locul de activitate.
Perioada de timp în care locul fix de activitate este înființat de către
societate nu trebuie luată în calcul, cu condiția ca această activitate să
difere substanțial de activitatea pentru care va servi permanent locul de
activitate. Sediul permanent va înceta să existe odată cu renunțarea la locul
fix de activitate sau odată cu încetarea oricărei activități desfășurate prin
acesta, respectiv atunci când toate actele și măsurile ce au legătură cu
activitățile anterioare ale sediului permanent sunt încheiate, cum ar fi
finalizarea tranzacțiilor curente, întreținerea și repararea utilajelor. O
întrerupere temporară a operațiunilor nu poate fi privită însă ca o încetare a
activității. Dacă locul fix de activitate este închiriat unei alte societăți,
acesta va servi în mod normal numai activităților acelei societăți, și nu
activităților locatorului; în general, sediul permanent al locatorului
încetează să existe, cu excepția situațiilor în care acesta continuă să își
desfășoare activitatea pe cont propriu prin locul fix de activitate.
12. Deși o
locație în care echipamentul automat este operat de către o societate poate
constitui un sediu permanent în țara în care este situat, trebuie făcută o
distincție între un computer, ce poate fi instalat într-o locație astfel încât
în anumite condiții poate constitui sediu permanent, și datele și software-ul
utilizat de respectivul echipament sau stocat pe el. Astfel, un site web
internet, care reprezintă o combinație de software și date electronice, nu
constituie un activ corporal, nu are o locație care să poată constitui un «loc
de activitate» și nu există «un amplasament, cum ar fi clădiri sau, în unele
cazuri, echipamente sau utilaje» în ceea ce privește software-ul și datele ce
constituie site-ul web. Serverul pe care este stocat acel site web și prin
intermediul căruia acesta este accesibil este un echipament ce are o locație
fizică și locația fizică poate constitui un «loc fix de activitate» al
societății care operează serverul.
13.
Distincția dintre site-ul web și serverul pe care acesta este stocat și
utilizat este importantă, deoarece societatea care operează serverul poate fi
diferită de societatea care desfășoară activități prin site-ul web. Este
frecventă situația ca un site web prin care o societate desfășoară activități
să fie găzduit pe serverul unui furnizor de servicii internet. Deși onorariile
plătite unui furnizor de servicii internet în cadrul acestui aranjament pot
avea la bază dimensiunea spațiului pe disc utilizat pentru a stoca software-ul
și datele necesare site-ului web, prin aceste contracte serverul și locația
acestuia nu sunt la dispoziția societății, chiar dacă respectiva societate a
putut să stabilească că site-ul său web va fi găzduit pe un anumit server
dintr-o anumită locație. În acest caz, societatea nu are nicio prezență fizică
în locația respectivă, deoarece site-ul web nu este corporal. În aceste cazuri
nu se poate considera că respectiva societate a dobândit un loc de activitate
prin aranjamentul de găzduire a site-ului. În cazul în care societatea care
desfășoară activități printr-un site web are serverul la dispoziția sa, aceasta
deține în proprietate sau închiriază serverul pe care este stocat și utilizat
site-ul web și operează acest server, locul în care se află serverul constituie
un sediu permanent al societății dacă sunt îndeplinite celelalte condiții ale
art. 8 din Codul fiscal.
14.
Computerul într-o anumită locație poate constitui un sediu permanent numai dacă
îndeplinește condiția de a fi fix. În cazul unui server, nu este relevantă
posibilitatea ca serverul să fie deplasat, ci dacă acesta este în realitate
deplasat sau nu. Pentru ca un server să constituie un loc de activitate fix, el
trebuie să fie amplasat într-un anumit loc pe o perioadă de timp suficientă
pentru a fi considerat fix.
15. Pentru a
se stabili dacă activitatea unei societăți este desfășurată integral sau
parțial printr-un astfel de echipament trebuie să se analizeze de la caz la caz
dacă datorită acestui echipament societatea are la dispoziție facilități acolo
unde sunt îndeplinite funcțiile de activitate ale societății.
16. Atunci
când o societate operează un computer într-o anumită locație, poate exista un
sediu permanent chiar dacă nu este necesară prezența niciunui angajat al
societății în locația respectivă pentru a opera computerul. Prezența
personalului nu este necesară pentru a se considera că o societate își
desfășoară activitățile parțial sau total într-o locație, atunci când nu se
impune prezența personalului pentru a desfășura activități în acea locație.
Această situație se aplică comerțului electronic în aceeași măsură în care se
aplică și altor activități în care echipamentul funcționează automat, cum ar fi
în cazul echipamentului automat de pompare utilizat în exploatarea resurselor
naturale.
17. Un alt
aspect este cel legat de faptul că nu se poate considera că există un sediu
permanent atunci când operațiunile de comerț electronic desfășurate prin
computer într-o anumită locație dintr-o țară sunt limitate la activitățile
pregătitoare sau auxiliare descrise în art. 8 alin. (4) din Codul
fiscal. Pentru a se stabili dacă anumite activități efectuate într-o astfel de
locație intră sub incidența art. 8 alin. (4) din Codul fiscal, ele trebuie
analizate de la caz la caz, ținând seama de diversele funcții îndeplinite de
societate prin respectivul echipament. Activitățile ce sunt în general privite
ca fiind activități pregătitoare sau auxiliare includ în special:
a)
furnizarea unei legături de comunicații - foarte asemănătoare cu o linie
telefonică - între furnizori și clienți;
b)
publicitatea pentru bunuri sau servicii;
c)
transmiterea informațiilor printr-un server-oglindă în scopuri de securitate și
eficiență;
d) culegerea
de date de piață pentru societate;
e) furnizarea
de informații.
18. Există
un sediu permanent când aceste funcții constituie partea esențială și
semnificativă a activității de afaceri a societății sau când alte funcții
centrale ale societății sunt realizate prin computer, echipamentul constituind
un loc fix de activitate al societății, întrucât aceste funcții depășesc
activitățile prevăzute la art. 8 alin. (4) din Codul fiscal.
19.
Funcțiile centrale ale unei anumite societăți depind de natura activității
desfășurate de respectiva societate. Unii furnizori de servicii internet au ca
obiect de activitate operarea serverelor lor în scopul găzduirii site-urilor
web sau a altor aplicații pentru alte societăți. Pentru acești furnizori de
servicii internet, operarea serverelor ce oferă servicii clienților reprezintă
o componentă a activității comerciale ce nu este considerată o activitate
pregătitoare sau auxiliară.
În cazul
unei societăți denumite «e-tailer» sau «e-comerciant» ce are ca activitate
vânzarea de produse prin internet și nu are ca obiect de activitate operarea
serverelor, efectuarea serviciilor printr-o locație nu este suficientă pentru a
concluziona că activitățile desfășurate în acel loc sunt mai mult decât
activități pregătitoare și auxiliare. Într-o astfel de situație trebuie să se
analizeze natura activităților desfășurate din perspectiva activității derulate
de societate. Dacă aceste activități sunt strict pregătitoare sau auxiliare
față de activitatea de vânzare de produse pe internet și locația este utilizată
pentru a opera un server ce găzduiește un site web care, așa cum se întâmplă
adesea, este utilizat exclusiv pentru promovare, pentru prezentarea catalogului
de produse sau pentru furnizarea de informații potențialilor clienți, se aplică
art. 8 alin. (4) din Codul fiscal și locația nu va constitui un sediu
permanent. Dacă funcțiile tipice aferente vânzării sunt realizate în acea
locație, cum ar fi prin încheierea contractului cu clientul, procesarea plății
și livrarea produselor care sunt efectuate automat prin echipamentul amplasat
în acel loc, aceste activități nu pot fi considerate strict pregătitoare sau
auxiliare.
20. În ceea
ce privește aplicarea art. 8 alin. (5) din Codul fiscal, pentru a stabili dacă
un furnizor de servicii internet constituie un sediu permanent, atunci când
acesta oferă serviciul de a găzdui pe server site-urile web ale altor
societăți, se pune întrebarea dacă este aplicabil art. 8 alin. (5) din Codul
fiscal. Art. 8 alin. (5) din Codul fiscal nu se aplică deoarece furnizorii de
servicii internet nu sunt considerați agenți ai societăților cărora le aparțin
site-urile web, deoarece aceștia nu au autoritatea de a încheia contracte în
numele acestor societăți și nu încheie în mod obișnuit astfel de contracte sau
deoarece ei sunt considerați agenți cu statut independent ce acționează conform
activității lor obișnuite, lucru evidențiat și de faptul că ei găzduiesc
site-uri web pentru societăți diferite. Este de asemenea clar că întrucât
site-ul web prin care o societate își desfășoară activitatea nu este în sine o
«persoană», conform definiției prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 20 din Codul
fiscal, art. 8 alin. (5) din Codul fiscal nu se poate aplica pentru a considera
că există un sediu permanent, în virtutea faptului că site-ul web este un agent
al societății, în sensul acelui alineat.
21. La
definirea sediului permanent se au în vedere comentariile la art. 5 «Sediu
permanent» din Modelul convenției de evitare a dublei impuneri al Organizației
pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
Codul
fiscal:
Prevederi
speciale pentru aplicarea Codului fiscal
Art. 11 -
(1) La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe în înțelesul prezentului
cod, autoritățile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacție care nu are
un scop economic sau pot reîncadra forma unui tranzacții pentru a reflecta
conținutul economic al tranzacției.
(11)
Autoritățile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacție efectuată de un
contribuabil declarat inactiv prin ordin al președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală.
(12)
De asemenea, nu sunt luate în considerare de autoritățile fiscale tranzacțiile
efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al președintelui
Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Procedura de declarare a
contribuabililor inactivi va fi stabilită prin ordin al președintelui Agenției
Naționale de Administrare Fiscală. Ordinul și lista contribuabililor declarați
inactivi se comunică contribuabililor cărora le sunt destinate și persoanelor
interesate, prin afișarea pe pagina de internet a Agenției Naționale de
Administrare Fiscală.
(2) În
cadrul unei tranzacții între persoane române și persoane nerezidente afiliate,
precum și între persoane române afiliate, autoritățile fiscale pot ajusta suma
venitului sau a cheltuielii oricăreia dintre persoane, după cum este necesar,
pentru a reflecta prețul de piață al bunurilor sau al serviciilor furnizate în
cadrul tranzacției. La stabilirea prețului de piață al tranzacțiilor între
persoane afiliate se folosește cea mai adecvată dintre următoarele metode:
a) metoda
comparării prețurilor, prin care prețul de piață se stabilește pe baza
prețurilor plătite altor persoane care vând bunuri sau servicii comparabile
către persoane independente;
b) metoda
cost-plus, prin care prețul de piață se stabilește pe baza costurilor bunului
sau serviciului asigurat prin tranzacție, majorat cu marja de profit
corespunzătoare;
c) metoda
prețului de revânzare, prin care prețul de piață se stabilește pe baza prețului
de revânzare al bunului sau serviciului vândut unei persoane independente,
diminuat cu cheltuiala cu vânzarea, alte cheltuieli ale contribuabilului și o
marjă de profit;
d) orice
altă metodă recunoscută în liniile directoare privind prețurile de transfer
emise de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
Norme
metodologice:
22.
Reconsiderarea evidențelor, realizată de autoritatea fiscală în scopul
reflectării prețului de piață al bunurilor și serviciilor, se efectuează și la
cealaltă persoană afiliată implicată.
23. La
estimarea prețului de piață al tranzacțiilor se poate utiliza una dintre
următoarele metode:
a) metoda
comparării prețurilor;
b) metoda
cost-plus;
c) metoda
prețului de revânzare;
d) orice altă
metodă recunoscută în liniile directoare privind prețurile de transfer, emise
de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
24. În
termeni generali, prețul de piață este determinat prin raportarea la tranzacții
comparabile necontrolate. O tranzacție este necontrolată dacă se desfășoară
între persoane independente.
25. Metoda
comparării prețurilor
Determinarea
prețului de piață are la bază comparația prețului tranzacției analizate cu
prețurile practicate de alte entități independente de aceasta, atunci când sunt
vândute produse sau servicii comparabile. Pentru transferul de bunuri, mărfuri
sau servicii între persoane afiliate, prețul de piață este acel preț pe care
l-ar fi convenit persoane independente, în condițiile existente pe piețe,
comparabile din punct de vedere comercial, pentru transferul de bunuri sau de
mărfuri identice ori similare, în cantități comparabile, în același punct din
lanțul de producție și de distribuție și în condiții comparabile de livrare și
de plată. În acest sens, pentru stabilirea valorii de piață se poate recurge
la:
a)
compararea prețurilor convenite între persoane afiliate cu prețurile convenite
în relațiile cu persoane independente, pentru tranzacții comparabile
(compararea internă a prețurilor);
b)
compararea prețurilor convenite între persoane independente, pentru tranzacții
comparabile (compararea externă a prețurilor).
Pentru
aplicarea metodei comparării prețurilor, prețul de piață al tranzacției este
determinat prin compararea prețului de vânzare al mărfurilor și serviciilor
identice sau similare, vândute în cantități comparabile, cu prețul de vânzare
al mărfurilor și al serviciilor supuse evaluării. În cazul în care cantitățile
nu sunt comparabile, se utilizează prețul de vânzare pentru mărfurile și
serviciile identice sau similare, vândute în cantități diferite. Pentru
aceasta, prețul de vânzare se corectează cu diferențele în plus sau în minus
care ar putea fi determinate de diferența de cantitate.
26. Metoda
cost-plus
Pentru
determinarea prețului pieței, metoda se bazează pe majorarea costurilor
principale cu o marjă de profit corespunzătoare domeniului de activitate al
contribuabilului. Punctul de plecare pentru această metodă, în cazul
transferului de mărfuri sau de servicii între persoane afiliate, este
reprezentat de costurile producătorului sau ale furnizorului de servicii.
Aceste costuri sunt stabilite folosindu-se aceeași metodă de calcul pe care
persoana care face transferul își bazează și politica de stabilire a prețurilor
față de persoane independente. Suma care se adaugă la costul astfel stabilit va
avea în vedere o marjă de profit care este corespunzătoare domeniului de
activitate al contribuabilului. În acest caz, prețul de piață al tranzacției
controlate reprezintă rezultatul adăugării profitului la costurile de mai sus.
În cazul în care mărfurile sau serviciile sunt transferate printr-un număr de
persoane afiliate, această metodă urmează să fie aplicată separat pentru
fiecare stadiu, luându-se în considerare rolul și activitățile concrete ale
fiecărei persoane afiliate. Costul plus profitul furnizorului într-o tranzacție
controlată va fi stabilit în mod corespunzător prin referință la costul plus
profitul aceluiași furnizor în comparație cu tranzacțiile necontrolate. În
completare, metoda care poate fi folosită este costul plus profitul care a fost
câștigat în tranzacții comparabile de către o persoană independentă.
27. Metoda
prețului de revânzare
În cazul
acestei metode prețul pieței este determinat pe baza prețului de revânzare al
produselor și serviciilor către entități independente, diminuat cu cheltuielile
de vânzare, alte cheltuieli ale contribuabilului și o marjă de profit. Această
metodă se aplică pornindu-se de la prețul la care un produs cumpărat de la o
persoană afiliată este revândut unei persoane independente. Acest preț (prețul
de revânzare) este apoi redus cu o marjă brută corespunzătoare (marja prețului
de revânzare), reprezentând valoarea din care ultimul vânzător din cadrul
grupului încearcă să își acopere cheltuielile de vânzare și alte cheltuieli de
operare în funcție de operațiunile efectuate (luând în considerare activele
utilizate și riscul asumat) și să realizeze un profit corespunzător. În acest
caz, prețul de piață pentru transferul bunului între entități afiliate este
prețul care rămâne după scăderea marjei brute și după ajustarea cu alte costuri
asociate achiziționării produsului. Marja prețului de revânzare a ultimului
vânzător într-o tranzacție controlată poate fi determinată prin referință la
marja profitului de revânzare, pe care același ultim vânzător o câștigă pentru
bunurile procurate și vândute în cadrul tranzacțiilor necontrolate comparabile.
De asemenea, se poate utiliza și marja profitului ultimei vânzări realizate de
o persoană independentă în cadrul unor tranzacții necontrolate comparabile.
La
stabilirea valorii marjei prețului de revânzare trebuie să se aibă în vedere
următoarele aspecte:
a) factorii
referitori la perioada de timp dintre cumpărarea inițială și revânzare,
inclusiv cei referitori la schimbările survenite pe piață în ceea ce privește
cheltuielile, ratele de schimb și inflația;
b)
modificările survenite în starea și gradul de uzură al bunurilor ce fac
obiectul tranzacției, inclusiv modificările survenite prin progresul tehnologic
dintr-un anumit domeniu;
c) dreptul
exclusiv al revânzătorului de a vinde anumite bunuri sau drepturi, care ar
putea influența decizia asupra unei schimbări a marjei de preț.
De regulă,
metoda prețului de revânzare este utilizată în cazul în care cel care revinde
nu majorează substanțial valoarea produsului. Metoda poate fi utilizată și
atunci când, înainte de revânzare, bunurile mai sunt prelucrate și, în aceste
circumstanțe, se poate stabili marja adecvată.
28. În
sensul art. 11 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal, prin alte metode
recunoscute în liniile directoare privind prețurile de transfer, emise de Organizația
pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, se înțelege metoda marjei nete și
metoda împărțirii profitului.
29. Metoda
marjei nete
Metoda
marjei nete implică calcularea marjei nete a profitului, obținută de o persoană
în urma uneia sau a mai multor tranzacții cu persoane afiliate, și estimarea
acestei marje pe baza nivelului obținut de către aceeași persoană în tranzacții
cu persoane independente sau pe baza marjei obținute în tranzacții comparabile
efectuate de persoane independente.
Metoda
marjei nete presupune efectuarea unei comparații între anumiți indicatori
financiari ai persoanelor afiliate și aceiași indicatori ai persoanelor
independente care activează în cadrul aceluiași domeniu de activitate.
În
utilizarea metodei marjei nete trebuie luate în considerare diferențele dintre
persoanele ale căror marje sunt comparabile. În acest sens vor fi avuți în
vedere următorii factori: competitivitatea altor contribuabili de pe piață și a
bunurilor echivalente, eficiența și strategia de management, poziția pe piață,
diferența în structura costurilor și nivelul experienței în afaceri.
30. Metoda
împărțirii profitului
Metoda
împărțirii profitului se folosește atunci când tranzacțiile efectuate între
persoane afiliate sunt interdependente, astfel încât nu este posibilă
identificarea unor tranzacții comparabile. Această metodă presupune estimarea
profitului obținut de persoanele afiliate în urma uneia sau a mai multor
tranzacții și împărțirea acestor profituri între persoanele afiliate
proporțional cu profitul care ar fi fost obținut de către persoane
independente. Împărțirea profiturilor trebuie să se realizeze printr-o estimare
adecvată a veniturilor realizate și a costurilor suportate în urma uneia sau a
mai multor tranzacții de către fiecare persoană. Profiturile trebuie împărțite
astfel încât să reflecte funcțiile efectuate, riscurile asumate și activele
folosite de către fiecare dintre părți.
31. În cazul
comparării tranzacțiilor dintre persoane afiliate și cele independente se au în
vedere:
a)
diferențele determinate de particularitățile bunurilor materiale, nemateriale
sau ale serviciilor ce fac obiectul tranzacțiilor comparabile, în măsura în
care aceste particularități influențează prețul de piață al obiectului
respectivei tranzacții;
b) funcțiile
îndeplinite de persoane în tranzacțiile respective.
La analiza
funcțiilor persoanelor participante într-o tranzacție vor fi avute în vedere:
importanța economică a funcțiilor îndeplinite de fiecare participant,
împărțirea riscurilor și a responsabilităților între părțile ce participă la
tranzacție, volumul resurselor angajate, al utilajelor și echipamentelor,
valoarea activelor necorporale folosite.
32. La
stabilirea prețului de piață al tranzacțiilor dintre persoane afiliate se
folosește una dintre metodele prevăzute mai sus. În vederea stabilirii celei
mai adecvate metode se au în vedere următoarele elemente:
a) metoda
care se apropie cel mai mult de împrejurările în care sunt stabilite prețurile
supuse liberei concurențe pe piețe comparabile din punct de vedere comercial;
b) metoda
pentru care sunt disponibile date rezultate din funcționarea efectivă a
persoanelor afiliate implicate în tranzacții supuse liberei concurențe;
c) gradul de
precizie cu care se pot face ajustări în vederea obținerii comparabilității;
d)
circumstanțele cazului individual;
e)
activitățile desfășurate efectiv de diferitele persoane afiliate;
f) metoda
folosită trebuie să corespundă împrejurărilor date ale pieței și ale
activității contribuabilului;
g)
documentația care poate fi pusă la dispoziție de către contribuabil.
33.
Circumstanțele cazului individual care urmează să fie luat în considerare în
examinarea prețului de piață sunt:
a) tipul,
starea, calitatea, precum și gradul de noutate al bunurilor, mărfurilor și
serviciilor transferate;
b)
condițiile pieței pe care bunurile, mărfurile sau serviciile sunt folosite,
consumate, tratate, prelucrate sau vândute unor persoane independente;
c)
activitățile desfășurate și stadiile din lanțul producției și distribuției ale
entităților implicate;
d) clauzele
cuprinse în contractele de transfer privind: obligațiile, termenele de plată,
rabaturile, reducerile, garanțiile acordate, asumarea riscului;
e) în cazul
unor relații de transfer pe termen lung, avantajele și riscurile legate de
acestea;
f)
condițiile speciale de concurență.
34. În
aplicarea metodelor prevăzute la art. 11 alin. (2) din Codul fiscal se iau în
considerare datele și documentele înregistrate în momentul în care a fost
încheiat contractul.
În cazul
contractelor pe termen lung este necesar să se aibă în vedere dacă terțe părți
independente țin seama de riscurile asociate, încheind contractele corespunzătoare
(de exemplu, clauze de actualizare a prețului).
În situația
în care în legătură cu transferul bunurilor și al serviciilor sunt convenite
aranjamente financiare speciale (condiții de plată sau facilități de credit
pentru client diferite de practica comercială obișnuită), precum și în cazul
furnizării parțiale de materiale de către client sau servicii auxiliare, la
determinarea prețului de piață trebuie să se ia în considerare și acești
factori.
35. La
aplicarea metodelor prevăzute la art. 11 alin. (2) din Codul fiscal nu se iau
în considerare prețurile care au fost influențate de situații competitive
speciale, cum ar fi:
a) prețuri
practicate pe piețe speciale închise, unde aceste prețuri sunt stabilite
diferit de condițiile de pe piața din care se face transferul;
b) prețuri
care sunt supuse reducerilor speciale legate de introducerea de produse noi pe
piață;
c) prețuri
care sunt influențate de reglementările autorităților publice.
36. Atunci
când se stabilește prețul de piață al serviciilor în cadrul tranzacțiilor
dintre persoane afiliate, autoritățile fiscale examinează în primul rând dacă
persoanele independente, cu un comportament adecvat, ar fi încheiat o asemenea
tranzacție în condițiile stabilite de persoanele afiliate.
În cazul
furnizărilor de servicii se iau în considerare tarifele obișnuite pentru
fiecare tip de activitate sau tarifele standard existente în anumite domenii
(transport, asigurare). În cazul în care nu există tarife comparabile se
folosește metoda «cost-plus».
37. În cazul
costurilor de publicitate, acestea se deduc de către acele persoane afiliate
care urmează să beneficieze de pe urma publicității făcute sau, dacă este
necesar, sunt alocate proporțional cu beneficiul. În situația în care costurile
de publicitate sunt asumate de societatea-mamă în numele grupului ca un tot
unitar, acestea sunt nedeductibile la persoana controlată.
La
calcularea profitului, autoritățile fiscale estimează cheltuielile efectuate de
persoanele afiliate cu publicitatea, proporțional cu beneficiile câștigate de
aceste persoane din publicitate. Dacă un contribuabil efectuează cheltuieli cu
publicitatea de care beneficiază și o persoană afiliată, se presupune că prima
persoană a furnizat celei de a doua persoane servicii comerciale, proporțional
cu natura și sfera serviciilor furnizate de o companie de publicitate
independentă.
Pentru a
stabili mai clar proporțiile cheltuielilor efectuate de fiecare persoană cu
publicitatea, de care beneficiază două sau mai multe persoane afiliate, trebuie
luate în considerare piețele pe care s-a făcut publicitatea și cota de piață a
respectivelor persoane afiliate în vânzările de bunuri și servicii cărora li
s-a făcut reclama.
38. Când un
contribuabil acordă un împrumut (credit) unei persoane afiliate sau atunci când
acesta primește un astfel de împrumut (credit), indiferent de scopul și
destinația sa, prețul pieței pentru asemenea serviciu este constituit din
dobânda care ar fi fost agreată de persoane independente pentru astfel de
servicii furnizate în condiții comparabile, inclusiv comisionul de administrare
a creditului, respectiv împrumutului.
În cazul
serviciilor de finanțare între persoane afiliate, pentru alocarea veniturilor
se analizează:
a) dacă împrumutul
dat este în interesul desfășurării activității beneficiarului și a fost
utilizată în acest scop;
b) dacă a
existat o schemă de distribuție a profitului.
Încadrarea
împrumutului în schema de distribuție a profitului va fi presupusă dacă la data
acordării împrumutului nu se așteaptă în mod cert o rambursare a împrumutului
sau dacă contractul conține clauze defavorabile pentru plătitor.
Atunci când
se examinează dobânda, trebuie luate în considerare: suma și durata
împrumutului, natura și scopul împrumutului, garanția implicată, valuta
implicată, riscurile de schimb și costurile măsurilor de asigurare a ratei de
schimb, precum și alte circumstanțe de acordare a împrumutului.
Raportarea
condițiilor de împrumut are în vedere ratele dobânzii aplicate în împrejurări
comparabile și în aceeași zonă valutară de o persoană independentă. De
asemenea, trebuie să se țină seama de măsurile pe care persoanele independente
le-ar fi luat pentru a împărți riscul de schimb (de exemplu: clauze care mențin
valoarea împrumutului în termeni reali, încheierea unui contract de devize
pentru plată la termen pe cheltuiala împrumutătorului).
39. În cazul
dobânzilor aferente furnizorilor de bunuri și de servicii este necesar să se
examineze dacă costul dobânzii reprezintă o practică comercială obișnuită sau
dacă părțile care fac tranzacția cer dobândă acolo unde, în tranzacții
comparabile, bunurile și serviciile sunt transferate reciproc. Aceste elemente
de analiză se au în vedere și la alte forme de venituri sau costuri asimilate
dobânzilor.
40. Atunci
când se stabilește prețul de piață al drepturilor de proprietate intelectuală
în cadrul tranzacțiilor dintre persoane afiliate, autoritățile fiscale
examinează în primul rând dacă persoanele independente, cu un comportament
adecvat, ar fi încheiat o asemenea tranzacție în condițiile stabilite de
persoane afiliate.
În cazul
transferului de drepturi de proprietate intelectuală, cum sunt: drepturile de
folosire a brevetelor, licențelor, know-how și altele de aceeași natură,
costurile folosirii proprietății nu sunt deduse separat dacă drepturile sunt
transferate în legătură cu furnizarea de bunuri sau de servicii și dacă sunt
incluse în prețul acestora.
41. În cazul
serviciilor de administrare și conducere din interiorul grupului se au în
vedere următoarele:
a) între
persoanele afiliate costurile de administrare, management, control, consultanță
sau funcții similare sunt deduse la nivel central sau regional prin intermediul
societății-mamă, în numele grupului ca un tot unitar. Nu poate fi cerută o
remunerație pentru aceste activități, în măsura în care baza lor legală este
relația juridică ce guvernează forma de organizare a afacerilor sau orice alte
norme care stabilesc legăturile dintre entități. Cheltuielile de această natură
pot fi deduse numai dacă astfel de entități furnizează în plus servicii
persoanelor afiliate sau dacă în prețul bunurilor și în valoarea tarifelor
serviciilor furnizate se iau în considerare și serviciile sau costurile administrative.
Nu pot fi deduse costuri de asemenea natură de către o filială care folosește
aceste servicii luând în considerare relația juridică dintre ele, numai pentru
propriile condiții, ținând seama că nu ar fi folosit aceste servicii dacă ar fi
fost o persoană independentă;
b)
serviciile trebuie să fie prestate în fapt. Simpla existență a serviciilor în
cadrul unui grup nu este suficientă, deoarece, ca regulă generală, persoanele
independente plătesc doar serviciile care au fost prestate în fapt.
Pentru
aplicarea prezentelor norme metodologice, autoritățile fiscale vor lua în
considerare și Liniile directoare privind prețurile de transfer, emise de
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică."
B. Titlul II
"Impozitul pe profit"
1. Punctul 115
se modifică și va avea următorul cuprins:
"115.
Prevederile art. 18 alin. (2) din Codul fiscal nu se aplică contribuabililor
aflați în inactivitate temporară sau care au declarat pe propria răspundere că
nu desfășoară activități la sediul social/sediile secundare, situații înscrise,
potrivit prevederilor legale, în registrul comerțului sau în registrul ținut de
instanțele judecătorești competente, după caz. În cazul în care contribuabilii
solicită înscrierea, în cursul anului, a situațiilor menționate, prevederile
art. 18 alin. (2) din Codul fiscal se aplică pentru perioada cuprinsă între
începutul anului și data când contribuabilul înregistrează la oficiul
registrului comerțului/registrul ținut de instanțele judecătorești competente cererea
de înscriere de mențiuni. Dacă perioada de inactivitate temporară/nedesfășurare
a activității încetează în cursul anului, contribuabilii aplică prevederile
art. 18 alin. (2) din Codul fiscal pentru perioada rămasă din anul
respectiv."
2. După punctul 117
se introduce un nou punct, punctul 118, cu următorul cuprins:
"Codul
fiscal:
Impozit
minim
Art. 18.
[...]
(5)
Contribuabilii prevăzuți la art. 34 alin. (1) lit. b) efectuează pentru
trimestrele I-III comparația impozitului pe profit trimestrial cu impozitul
minim prevăzut la alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentru trimestrul
respectiv, prin împărțirea impozitului minim anual la 12 și înmulțirea cu
numărul de luni aferente trimestrului respectiv. În situația în care perioada
impozabilă începe sau se încheie în cursul unui trimestru, impozitul minim
prevăzut la alin. (3) se recalculează corespunzător numărului de zile aferente
trimestrului respectiv. Pentru definitivarea impozitului pe profit datorat se
efectuează comparația impozitului pe profit anual cu impozitul minim anual
prevăzut la alin. (3).
Norme
metodologice:
118.
Exemplu de calcul
Un
contribuabil înregistrează la data de 31 decembrie 2009 venituri totale anuale
în sumă de 250.000 lei, cărora le corespunde, în conformitate cu prevederile
art. 18 alin. (3) din Codul fiscal, un impozit minim anual de 6.500 lei,
respectiv 1.625 lei trimestrial.
În
trimestrul I 2010, contribuabilul determină un impozit pe profit de 1.800 lei.
În urma efectuării comparației impozitului pe profit aferent trimestrului I cu
impozitul minim trimestrial rezultă impozit pe profit datorat de 1.800 lei.
În
trimestrul II 2010, impozitul pe profit cumulat de la începutul anului este
3.300 lei. Impozitul pe profit pentru trimestrul II este 1.500 lei (3.300 -
1.800) determinat ca diferență între impozitul pe profit cumulat de la
începutul anului și impozitul pe profit datorat în trimestrul I. În urma
efectuării comparației impozitului pe profit aferent trimestrului II cu impozitul
minim trimestrial rezultă impozit minim datorat în sumă de 1.625 lei.
În
trimestrul III 2010, impozitul pe profit cumulat de la începutul anului este
6.925 lei. Impozitul pe profit pentru trimestrul III este 3.500 lei (6.925 -
1.800 - 1.625) determinat ca diferență între impozitul pe profit cumulat de la
începutul anului și impozitul datorat în trimestrele I și II. În urma
efectuării comparației impozitului pe profit aferent trimestrului III cu
impozitul minim trimestrial rezultă impozit pe profit datorat de 3.500 lei.
La sfârșitul
anului 2010, contribuabilul înregistrează impozit pe profit anual în sumă de
5.000 lei.
În cazul în
care contribuabilul efectuează definitivarea exercițiului financiar 2010 până
la data de 25 februarie 2011, în urma efectuării comparației impozitului pe
profit anual cu impozitul minim anual de 6.500 lei rezultă impozit pe profit
datorat pentru anul 2010 la nivelul impozitului minim în sumă de 6.500 lei.
Astfel, având în vedere faptul că impozitul pe profit declarat în cursul anului
a fost de 6.925 lei, la finele anului contribuabilul înregistrează un impozit
pe profit de recuperat final în sumă de 425 lei (6.925 - 6.500) lei.
În cazul în
care contribuabilul efectuează definitivarea exercițiului financiar 2010 până
la data de 25 aprilie 2011, declară și plătește pentru trimestrul IV al anului
2010 impozit pe profit în sumă egală cu impozitul pe profit calculat și
evidențiat pentru trimestrul III al aceluiași an fiscal, adică suma de 3.500
lei. În urma efectuării comparației impozitului pe profit anual cu impozitul
minim anual de 6.500 lei rezultă impozit pe profit datorat pentru anul 2010 la
nivelul impozitului minim în sumă de 6.500 lei. În acest caz, având în vedere
faptul că impozitul pe profit declarat în cursul anului a fost de 10.425 lei,
la finele anului contribuabilul înregistrează un impozit pe profit de recuperat
final în sumă de 3.925 lei (10.425 - 6.500) lei."
3. Punctul 22 se abrogă.
4. La punctul 23, după
litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
"h)
cheltuielile privind serviciile care vizează eficientizarea, optimizarea,
restructurarea operațională și/sau financiară a activității
contribuabilului."
5. Punctul 45 se modifică
și va avea următorul cuprins:
"Codul
fiscal:
h)
cheltuielile determinate de diferențele nefavorabile de valoare a titlurilor de
participare la persoanele juridice la care se dețin participații, precum și de
diferențele nefavorabile de valoare aferente obligațiunilor emise pe termen
lung, cu excepția celor determinate de vânzarea-cesionarea acestora. Excepția
nu se aplică pentru cheltuielile reprezentând valoarea de înregistrare a
titlurilor de participare tranzacționate pe piața autorizată și supravegheată
de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în perioada 1 ianuarie 2009-31
decembrie 2009 inclusiv;
Norme
metodologice:
45.
Cheltuielile reprezentând pierderi de valoare a titlurilor de participare, ca
urmare a reducerii valorii capitalului social la societatea comercială la care
se dețin titlurile de participare sau ca urmare a evaluării potrivit
reglementărilor contabile, sunt cheltuieli nedeductibile la calculul profitului
impozabil.
În sensul
prevederilor art. 20 lit. b) și art. 21 alin. (4) lit. h) din Codul
fiscal, obligațiunile pe termen lung reprezintă obligațiunile cu
maturitate/scadență mai mare de un an, stabilită conform prospectului de
emisiune."
6. Punctul 70 se modifică
și va avea următorul cuprins:
"70. În
sensul prevederilor art. 23 alin. (4) din Codul fiscal, prin bănci
internaționale de dezvoltare se înțelege:
- Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.), Corporația
Financiară Internațională (C.F.I.) și Asociația pentru Dezvoltare
Internațională (A.D.I.);
- Banca
Europeană de Investiții (B.E.I.);
- Banca
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.E.R.D.);
- bănci și
organizații de cooperare și dezvoltare regională similare.
Prin
împrumut garantat de stat se înțelege împrumutul garantat de stat potrivit
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,
cu modificările și completările ulterioare.
Intră sub
incidența prevederilor art. 23 alin. (4) din Codul fiscal și
dobânzile/pierderile din diferențe de curs valutar, aferente împrumuturilor
obținute în baza obligațiunilor emise, potrivit legii, de către societățile
comerciale, cu respectarea cerințelor specifice de admitere la tranzacționare
pe o piață reglementată din România, potrivit prevederilor Legii nr.
297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările
ulterioare, precum și cele admise la tranzacționare pe piețe străine de valori
mobiliare reglementate de autoritatea în domeniu a statelor respective."
7. Punctul 713
se abrogă.
8. După punctul 93 se
introduc două noi puncte, punctele 931 și 932, cu
următorul cuprins:
"Codul
fiscal:
Credit
fiscal
Art. 31.
[...]
(3)
Impozitul plătit unui stat străin este dedus, dacă se aplică prevederile convenției
de evitare a dublei impuneri încheiate între România și statul străin și dacă
persoana juridică română prezintă documentația corespunzătoare, conform
prevederilor legale, din care să rezulte faptul că impozitul a fost plătit
statului străin.
Norme
metodologice:
931.
Impozitul plătit unui stat străin este dedus, dacă se aplică prevederile
convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și statul
străin și dacă persoana juridică română prezintă documentul ce atestă plata impozitului
confirmat de autoritatea competentă a statului străin cu care România are
încheiată convenție de evitare a dublei impuneri.
932.
Când o persoană juridică rezidentă în România obține venituri/profituri care în
conformitate cu prevederile convenției de evitare a dublei impuneri încheiate
de România cu statul străin sunt supuse impozitării în statul străin, pentru
evitarea dublei impuneri se va aplica metoda prevăzută în convenție, respectiv
metoda creditului sau metoda scutirii, după caz."
9. Punctul 100 se abrogă.
10. Punctele 1001
și 1002 se modifică și vor avea următorul cuprins:
"Codul
fiscal:
CAPITOLUL VI
Impozitul pe dividende
Declararea, reținerea și plata impozitului pe dividende
Art. 36. -
(1) O persoană juridică română care distribuie/plătește dividende către o
persoană juridică română are obligația să rețină, să declare și să plătească
impozitul pe dividende reținut către bugetul de stat, astfel cum se prevede în
prezentul articol.
(2)
Impozitul pe dividende se stabilește prin aplicarea unei cote de impozit de 16%
asupra dividendului brut distribuit/plătit unei persoane juridice române.
(3)
Impozitul pe dividende se declară și se plătește la bugetul de stat până la
data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se distribuie/plătește
dividendul. În cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la
sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, impozitul
pe dividende aferent se plătește până la data de 25 ianuarie a anului următor.
(4)
Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul dividendelor plătite de o
persoană juridică română:
a) unei alte
persoane juridice române, dacă beneficiarul dividendelor deține, la data plății
dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane
juridice, pe o perioadă de 2 ani împliniți până la data plății acestora
inclusiv;
b)
fondurilor de pensii facultative, respectiv fondurilor de pensii administrate
privat;
c) organelor
administrației publice care exercită, prin lege, drepturile și obligațiile ce
decurg din calitatea de acționar al statului la acele persoane juridice române.
(5) Cota de
impozit pe dividende prevăzută la alin. (2) se aplică și asupra sumelor
distribuite/plătite fondurilor deschise de investiții, încadrate astfel,
potrivit reglementărilor privind piața de capital.
Norme
metodologice:
1001.
Nu intră sub incidența prevederilor art. 36 din Codul fiscal, nefiind
considerate dividende, următoarele distribuiri:
a)
distribuiri de titluri de participare suplimentare, astfel cum acestea sunt
definite la art. 7 alin. (1) pct. 12 lit. a) din Codul fiscal, efectuate în
legătură cu o operațiune de majorare a capitalului social al unei persoane
juridice, care nu modifică, pentru participanții la persoana juridică
respectivă, procentul de deținere a titlurilor de participare;
b)
distribuiri în legătură cu dobândirea/răscumpărarea de către o societate
comercială de acțiuni proprii, potrivit legii, astfel cum aceste distribuiri
sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 12 lit. b) din Codul fiscal;
c)
distribuiri efectuate cu ocazia reducerii capitalului social constituit efectiv
de către participanți, astfel cum aceste distribuiri sunt definite la art. 7 alin.
(1) pct. 12 lit. d) din Codul fiscal.
În cazul în
care aceste distribuiri sunt efectuate în legătură cu operațiuni în cazul
cărora Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, impune efectuarea unor rotunjiri de valoare a titlurilor de
participare deținute de participanți, modificarea datorată acestor rotunjiri nu
se consideră modificare a procentului de deținere a titlurilor la persoana
juridică respectivă.
1002.
În aplicarea prevederilor art. 36 alin. (3) din Codul fiscal, pentru
dividendele distribuite și neplătite până la sfârșitul anului în care s-au
aprobat situațiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plătește
până la data de 25 ianuarie a anului următor. Pentru dividendele distribuite și
plătite până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare
anuale, impozitul pe dividende se plătește până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare celei în care se plătește dividendul.
Intră sub
incidența prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal și
dividendele distribuite și plătite, după data de 1 ianuarie 2007, chiar dacă
acestea sunt distribuite din profiturile nerepartizate ale exercițiilor
financiare anterioare anului 2007, în măsura în care beneficiarul îndeplinește
condițiile prevăzute de acest alineat.
În sensul
prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, condiția privitoare la
perioada de deținere a participației minime are în vedere o perioadă de 2 ani
consecutivi, împliniți la data plății dividendelor.
Nu intră sub
incidența prevederilor art. 36 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal
dividendele distribuite de persoane juridice române fondurilor de pensii
facultative sau fondurilor de pensii administrate privat, entități care, în
conformitate cu prevederile specifice de înființare și organizare, nu dobândesc
personalitate juridică și nu se încadrează în categoria fondurilor deschise de
investiții, potrivit reglementărilor privind piața de capital."
11. Punctul 1003
se abrogă.
C. Titlul III
"Impozitul pe venit"
1. La punctul 3, după a
treia liniuță se introduce o nouă liniuță, cu următorul cuprins:
"-
indemnizația acordată persoanei cu handicap grav în situația în care
angajatorul nu poate asigura acesteia un înlocuitor al asistentului personal,
potrivit legii;".
2. După punctul 232
se introduce un nou punct, punctul 233, cu următorul cuprins:
"233.
Sunt venituri din profesii libere și veniturile din activități desfășurate în
mod independent, în condițiile legii, ca profesii reglementate, inclusiv în
cazul în care activitatea este desfășurată pe bază de contract, pentru
societăți comerciale sau alte entități reglementate potrivit legii să
desfășoare activități care generează venituri din profesii libere."
3. După punctul 24 se
introduce un nou punct, punctul 241, cu următorul cuprins:
"241.
Sunt considerate venituri din activități independente veniturile din drepturi
de autor și drepturile conexe definite potrivit prevederilor Legii nr.
8/1996, cu modificările și completările ulterioare."
4. Punctul 25 se abrogă.
5. După punctul 36 se
introduce un nou punct, punctul 361, cu următorul cuprins:
"Codul
fiscal:
Reguli
generale de stabilire a venitului net anual din activități independente, determinat
pe baza contabilității în partidă simplă
Art. 48. -
(1) Venitul net din activități independente se determină ca diferență între
venitul brut și cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri,
deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, cu excepția
prevederilor art. 49 și 50.
(2) Venitul
brut cuprinde:
a) sumele
încasate și echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfășurarea
activității;
b)
veniturile sub formă de dobânzi din creanțe comerciale sau din alte creanțe
utilizate în legătură cu o activitate independentă;
c)
câștigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate într-o
activitate independentă, inclusiv contravaloarea bunurilor rămase după
încetarea definitivă a activității, cu excepția reorganizărilor, când se
păstrează destinația bunurilor;
d)
veniturile din angajamentul de a nu desfășura o activitate independentă sau de
a nu concura cu o altă persoană;
e)
veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plată apărute în legătură
cu o activitate independentă;
f)
veniturile înregistrate de casele de marcat cu memorie fiscală, instalate ca
aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri în regim de
taxi.
(3) Nu sunt
considerate venituri brute:
a)
aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natură făcute
la începerea unei activități sau în cursul desfășurării acesteia;
b) sumele
primite sub formă de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice
sau juridice;
c) sumele
primite ca despăgubiri;
d) sumele
sau bunurile primite sub formă de sponsorizări, mecenat sau donații.
(4)
Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile aferente
veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt:
a) să fie
efectuate în cadrul activităților desfășurate în scopul realizării venitului,
justificate prin documente;
b) să fie
cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au
fost plătite;
c) să
respecte regulile privind amortizarea, prevăzute în titlul II, după caz;
d)
cheltuielile cu primele de asigurare să fie efectuate pentru:
1. active
corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;
2. activele
ce servesc ca garanție bancară pentru creditele utilizate în desfășurarea
activității pentru care este autorizat contribuabilul;
3. prime de
asigurare pentru asigurarea de risc profesional;
4. persoane
care obțin venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului III din
prezentul titlu, cu condiția impozitării sumei reprezentând prima de asigurare,
la beneficiarul acesteia, la momentul plății de către suportator.
(5)
Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:
a)
cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum și pentru acordarea de burse
private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul
determinată conform alin. (6);
b)
cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul
determinată conform alin. (6);
c) suma
cheltuielilor cu indemnizația plătită pe perioada delegării și detașării în
altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, în limita
a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituțiile publice;
d) cheltuielile
sociale, în limita sumei obținute prin aplicarea unei cote de până la 2% la
fondul de salarii realizat anual;
e)
pierderile privind bunurile perisabile, în limitele prevăzute de actele
normative în materie;
f)
cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, potrivit
legii;
f1)
cheltuielile reprezentând tichetele de vacanță acordate de angajatori, potrivit
legii;
g)
contribuțiile efectuate în numele angajaților la fonduri de pensii facultative,
în conformitate cu legislația în vigoare, în limita echivalentului în lei a 400
euro anual pentru o persoană;
h) prima de
asigurare voluntară de sănătate, conform legii, în limita echivalentului în lei
a 250 euro anual pentru o persoană;
i)
cheltuielile efectuate pentru activitatea independentă, cât și în scopul
personal al contribuabilului sau asociaților sunt deductibile numai pentru
partea de cheltuială care este aferentă activității independente;
j)
cheltuielile reprezentând contribuții sociale obligatorii pentru salariați și
contribuabili, inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de muncă și boli
profesionale, potrivit legii;
k) dobânzi
aferente împrumuturilor de la persoane fizice și juridice, altele decât
instituțiile care desfășoară activitatea de creditare cu titlu profesional,
utilizate în desfășurarea activității, pe baza contractului încheiat între
părți, în limita nivelului dobânzii de referință a Băncii Naționale a României;
l)
cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria - rata de leasing -
în cazul contractelor de leasing operațional, respectiv cheltuielile cu
amortizarea și dobânzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite în
conformitate cu prevederile privind operațiunile de leasing și societățile de
leasing;
m) cotizații
plătite la asociațiile profesionale în limita a 2% din baza de calcul
determinată conform alin. (6);
n)
cheltuielile reprezentând contribuțiile profesionale obligatorii datorate,
potrivit legii, organizațiilor profesionale din care fac parte contribuabilii,
în limita a 5% din venitul brut realizat.
(6) Baza de
calcul se determină ca diferență între venitul brut și cheltuielile
deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru
acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizațiile plătite la
asociațiile profesionale.
(7) Nu sunt
cheltuieli deductibile:
a) sumele
sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei
sale;
b)
cheltuielile corespunzătoare veniturilor neimpozabile ale căror surse se află
pe teritoriul României sau în străinătate;
c) impozitul
pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul
realizat în străinătate;
d)
cheltuielile cu primele de asigurare, altele decât cele prevăzute la alin. (4)
lit. d) și la alin. (5) lit. h);
e) donații
de orice fel;
f) amenzile,
confiscările, dobânzile, penalitățile de întârziere și penalitățile datorate
autorităților române și străine, potrivit prevederilor legale, altele decât
cele plătite conform clauzelor din contractele comerciale;
g) ratele
aferente creditelor angajate;
h) Abrogată
i)
cheltuielile de achiziționare sau de fabricare a bunurilor și a drepturilor
amortizabile din Registrul- inventar;
j)
cheltuielile privind bunurile constatate lipsă din gestiune sau degradate și
neimputabile, dacă inventarul nu este acoperit de o poliță de asigurare;
k) sumele
sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a încălcării dispozițiilor legale
în vigoare;
l) impozitul
pe venit suportat de plătitorul venitului în contul beneficiarilor de venit;
l1)
în perioada 1 mai 2009-31 decembrie 2010, cheltuielile privind combustibilul
pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru
transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu
depășească 3.500 kg și care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri,
incluzând și scaunul șoferului, cu excepția situației în care vehiculele se
înscriu în oricare dintre următoarele categorii:
1.
vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenție, reparații, pază și
protecție, curierat, transport de personal la și de la locul de desfășurare a
activității, precum și vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept
care de reportaj, vehiculele utilizate de agenți de vânzări și de agenți de
recrutare a forței de muncă;
2.
vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru
activitatea de taxi;
3.
vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv pentru
desfășurarea activității de instruire în cadrul școlilor de șoferi;
m) alte sume
prevăzute prin legislația în vigoare.
(8)
Contribuabilii care obțin venituri din activități independente sunt obligați să
organizeze și să conducă contabilitate în partidă simplă, cu respectarea
reglementărilor în vigoare privind evidența contabilă, și să completeze
Registrul-jurnal de încasări și plăți, Registrul-inventar și alte documente
contabile prevăzute de legislația în materie.
(9) În
Registrul-inventar se trec toate bunurile și drepturile aferente desfășurării
activității.
Norme
metodologice:
361.
Prin reorganizare se înțelege orice schimbare a modalității de exercitare a
unei activități, precum și transformarea formei de exercitare a acesteia într-o
altă formă, potrivit legislației în materie, pentru activități care generează
venituri supuse impozitului pe venit, în condițiile continuării activității.
În cazul
reorganizării unei activități potrivit legislației în materie, când nu se
păstrează destinația bunurilor, se include în venitul brut al afacerii și
contravaloarea bunurilor și drepturilor din patrimoniul afacerii care se
reorganizează."
6. După punctul 42 se
introduc două noi puncte, punctele 421 și 422, cu
următorul cuprins:
"421.
Pentru contribuabilii persoane fizice care desfășoară o activitate independentă
ca întreprindere individuală, venitul net se poate determina pe bază de norme
anuale de venit, cu respectarea prevederilor art. 49 din Codul fiscal.
422.
La stabilirea normelor anuale de venit, plafonul de venit determinat prin
înmulțirea cu 12 a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
reprezintă venitul net anual înainte de aplicarea criteriilor de
corecție."
7. La punctul 68 litera
a), după a șaptea liniuță se introduce o nouă liniuță, cu următorul cuprins:
"-
valoarea nominală a tichetelor de masă, tichetelor de creșă, tichetelor de
vacanță, acordate potrivit legii;".
8. La punctul 68, după
litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul
cuprins:
"c1)
sumele reprezentând plățile compensatorii calculate pe baza soldelor lunare
nete, acordate personalului militar trecut în rezervă sau al cărui contract
încetează ca urmare a nevoilor de reducere și de restructurare, precum și
ajutoarele stabilite în raport cu solda lunară netă, acordate acestuia la
trecerea în rezervă sau direct în retragere cu drept de pensie sau celor care
nu îndeplinesc condițiile de pensie, precum și ajutoare sau plăți compensatorii
primite de polițiști aflați în situații similare, al căror cuantum se determină
în raport cu salariul de bază lunar net, acordate potrivit legislației în
materie;".
9. La punctul 68, după
litera l) se introduce o nouă literă, litera l1), cu următorul
cuprins:
"l1)
sumele reprezentând plățile compensatorii calculate pe baza salariilor medii
nete pe unitate, primite de persoanele ale căror contracte individuale de muncă
au fost desfăcute ca urmare a concedierilor colective, conform legii, precum și
sumele reprezentând plățile compensatorii calculate pe baza salariului mediu
net pe economie, primite de personalul civil din sectorul de apărare națională,
ordine publică și siguranță națională la încetarea raporturilor de muncă sau de
serviciu, ca urmare a nevoilor de reducere și de restructurare, acordate
potrivit legii;".
10. La punctul 70, după
litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
"i)
tichetele cadou acordate potrivit legii, indiferent dacă acestea sunt acordate
potrivit destinației și cuantumului prevăzute la art. 55 alin. (4) lit. a) din
Codul fiscal."
11. La punctul 82, prima
liniuță se abrogă.
12. După punctul 109 se
introduce un nou punct, punctul 1091, cu următorul cuprins:
"1091.
Valoarea tichetelor de masă, tichetelor de creșă, tichetelor cadou, tichetelor
de vacanță, acordate potrivit legii, luată în calcul la determinarea
impozitului pe veniturile din salarii, este valoarea nominală. Veniturile
respective se impozitează ca venituri din salarii în luna în care acestea sunt
primite."
13. La punctul 111 litera
b), după a treia liniuță se introduce o nouă liniuță, cu următorul cuprins:
"-
sumelor reprezentând drepturile prevăzute la pct. 68 lit. c1) și l1)
din Codul fiscal."
14. După punctul 111 se
introduce un nou punct, punctul 1111, cu următorul cuprins:
"1111.
În cazul sumelor plătite direct de către angajat care are calitatea de
participant la o schemă de pensii facultative, pentru determinarea bazei de
calcul a impozitului pe veniturile din salarii, contribuțiile la fondurile de
pensii facultative plătite se deduc din veniturile lunii în care s-a efectuat
plata contribuției, în limita venitului realizat, pe baza documentelor
justificative emise de către fondul de pensii facultative."
15. Punctul 1402
se abrogă.
16. La punctul 1441,
primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:
"Codul
fiscal:
(11)
Veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la vedere/conturi curente,
precum și cele la depozitele clienților, constituite în baza legislației
privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ,
realizate începând cu 1 iulie 2010, se impun cu o cotă de 16% din suma
acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului
juridic. Impozitul se calculează și se reține de către plătitorii de astfel de
venituri la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al
titularului. Virarea impozitului se face lunar, până la data de 25 inclusiv a
lunii următoare înregistrării în cont.
(2)
Veniturile sub formă de dobânzi realizate începând cu 1 iulie 2010 pentru
depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobândite,
contractele civile încheiate se impun cu o cotă de 16% din suma acestora,
impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic.
Pentru veniturile sub formă de dobânzi, impozitul se calculează și se reține de
către plătitorii de astfel de venituri la momentul înregistrării în contul
curent sau în contul de depozit al titularului, respectiv la momentul
răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire. În situația sumelor
primite sub formă de dobândă pentru împrumuturile acordate pe baza contractelor
civile, calculul impozitului datorat de către plătitorii de venit se efectuează
la momentul plății dobânzii. Virarea impozitului pentru veniturile din dobânzi
se face lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
înregistrării/răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire,
respectiv la momentul plății dobânzii, pentru venituri de această natură, pe
baza contractelor civile.
Norme
metodologice:
1441.
Veniturile sub formă de dobânzi realizate până la data de 30 iunie 2010
inclusiv sunt venituri neimpozabile. Veniturile sub formă de dobânzi realizate
începând cu data de 1 iulie 2010 se impun cu o cotă de 16% din suma acestora.
Baza de
calcul asupra căreia se aplică cota de impozit de 16% este constituită din
veniturile calculate începând cu data de 1 iulie 2010 până la data scadenței
depozitului și înregistrate în contul curent sau în contul de depozit al
titularului.
Baza de
calcul asupra căreia se aplică cota de impozit de 16% este constituită din
veniturile calculate începând cu data de 1 iulie 2010 și pentru dobânzile
aferente depozitelor la vedere, depozitelor clienților constituite în baza
legislației privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru
domeniul locativ, conturilor curente, instrumentelor de economisire, precum și
contractelor civile."
17. Punctul 1442
se modifică și va avea următorul cuprins:
"Codul
fiscal:
(3)
Calculul, reținerea și virarea impozitului pe veniturile din investiții, altele
decât cele prevăzute la alin. (1) și (2) se efectuează astfel:
a) câștigul
net determinat la sfârșitul fiecărui trimestru din transferul titlurilor de
valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul
societăților închise, se impune cu o cotă de 16%. Obligația calculării și
virării impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul
impozitului pe câștigul net anual impozabil revine contribuabilului, pe baza
declarației de impunere trimestrială depusă până la data 25 inclusiv a lunii
următoare fiecărui trimestru, prin luarea în calcul a impozitului stabilit la
sfârșitul trimestrului anterior. Termenul de declarare constituie și termen de
plată a impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială, în contul
impozitului pe câștigul net anual impozabil, către bugetul de stat. Impozitul
de plată/de restituit se calculează ca diferență între impozitul pe câștigul
net determinat la sfârșitul fiecărui trimestru și plata anticipată aferentă
trimestrului anterior;
a1)
câștigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât
părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, se impune
cu o cotă de 16%, pe baza declarației de impunere. Obligația calculării și
virării impozitului pe câștigul net anual impozabil datorat revine
contribuabilului, pe baza declarației de impunere depusă, potrivit prevederilor
art. 83. Impozitul anual de plată/de restituit se determină ca diferență între
impozitul pe câștigul net anual impozabil și plata anticipată aferentă
câștigului net determinat la sfârșitul trimestrului IV;
Norme
metodologice:
1442.
Plata anticipată aferentă fiecărui trimestru se determină ca diferență între
impozitul pe câștigul net cumulat de la începutul anului până la sfârșitul
trimestrului pentru care se face calculul și impozitul pe câștigul net stabilit
la sfârșitul trimestrului anterior.
Impozitul pe
câștigul net cumulat de la începutul anului, luat în calcul la stabilirea
plății anticipate, se determină aplicându-se cota de impozit de 16% asupra
diferenței pozitive dintre totalul câștigurilor și pierderilor înregistrate
până la sfârșitul trimestrului pentru care se face calculul.
În situația
în care diferența dintre totalul câștigurilor și pierderilor înregistrate
cumulat de la începutul anului este negativă, pentru trimestrul respectiv nu se
datorează plata anticipată.
Impozitul pe
câștigul net anual impozabil de plată/de restituit la sfârșitul anului fiscal
se determină ca diferență între impozitul pe câștigul net anual impozabil și
plățile anticipate datorate în anul fiscal respectiv."
18. După punctul 1444
se introduce un nou punct, punctul 1445, cu următorul cuprins:
"1445.
Pierderea netă aferentă perioadei 1 ianuarie 2010-30 iunie 2010 asimilată
pierderii nete anuale reprezintă suma pierderilor înregistrate în cazul
transferului titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile
mobiliare în cazul societăților închise, indiferent de perioada de deținere a
titlurilor respective."
19. Punctul 1461
se modifică și va avea următorul cuprins:
"1461.
Drepturile primite în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004
privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, și ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile
facultative, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă venituri
din pensii.
La
stabilirea venitului impozabil lunar pentru sumele primite ca plată unică
potrivit Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, și Legii nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare,
se va acorda un singur plafon neimpozabil de 1.000 lei de la fiecare fond de
pensii.
La
stabilirea venitului impozabil lunar pentru sumele primite ca plăți eșalonate
în rate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 204/2006, cu
modificările și completările ulterioare, se va acorda un singur plafon
neimpozabil de 1.000 lei aferent ratei lunare de la fiecare fond de
pensii."
20. După punctul 171 se
introduce un nou punct, punctul 1711, cu următorul cuprins:
"Codul
fiscal:
[...]
(7) În
situația rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între
părți în care chiria este exprimată în lei, plățile anticipate stabilite
potrivit prevederilor art. 63 alin. (2) vor fi recalculate de organul fiscal
competent la cererea contribuabilului, pe bază de documente justificative.
Norme
metodologice:
1711.
Contribuabilii care reziliază contractele de închiriere în cursul anului au
obligația să înștiințeze în scris în termen de 5 zile organul fiscal competent.
În acest sens se vor anexa, în copie, documentele din care să rezulte
rezilierea contractelor de închiriere, cum ar fi declarația pe propria
răspundere."
21. La punctul 176, primul
paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:
"Codul
fiscal:
Declarația
de impunere
Art. 83. -
(1) Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere,
venituri din activități independente, venituri din cedarea folosinței
bunurilor, venituri din activități agricole, determinate în sistem real, au
obligația de a depune o declarație de impunere la organul fiscal competent,
pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor
celui de realizare a venitului. Declarația de impunere se completează pentru
fiecare sursă și categorie de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă
de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din
asociere.
(11)
Declarația de impunere se completează și pentru contribuabilii prevăzuți la
art. 63 alin. (2), caz în care plățile anticipate de impozit vor fi luate în
calcul la stabilirea impozitului anual datorat, pentru situațiile în care
intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepția art. 82 alin. (7).
(2)
Declarația de impunere se completează și pentru câștigul net anual
impozabil/pierderea netă anuală, generat/generată de:
a)
tranzacții cu titluri de valoare, altele decât părțile sociale și valorile
mobiliare, în cazul societăților închise;
b)
operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, și
orice alte operațiuni de acest gen.
(21)
Declarația de impunere trimestrială se completează pentru câștigul net
determinat/pierderea netă determinată la sfârșitul fiecărui trimestru, generat/generată
de tranzacții cu titluri de valoare, altele decât părțile sociale și valorile
mobiliare, în cazul societăților închise.
(3) Nu se
depun declarații de impunere pentru următoarele categorii de venituri:
a) venituri
nete determinate pe bază de norme de venit, cu excepția contribuabililor care
au depus declarații de venit estimativ în luna decembrie și pentru care nu s-au
stabilit plăți anticipate, conform legii;
b) venituri
din cedarea folosinței bunurilor prevăzute la art. 63 alin. (2), a căror
impunere este finală;
c) venituri
sub formă de salarii și venituri asimilate salariilor, pentru care informațiile
sunt cuprinse în fișele fiscale, care au regim de declarații de impozite și
taxe sau declarații lunare, depuse de contribuabilii prevăzuți la art. 60;
d) venituri
din investiții, cu excepția celor prevăzute la alin. (2), precum și venituri
din premii și din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;
e) venituri
din pensii;
f) venituri
din activități agricole, a căror impunere este finală potrivit prevederilor
art. 74 alin. (4);
g) venituri
din transferul proprietăților imobiliare;
h) venituri
din alte surse.
Norme
metodologice:
176.
Declarațiile de impunere se depun de contribuabilii care realizează, individual
sau dintr-o formă de asociere, venituri din activități independente, venituri
din cedarea folosinței bunurilor și venituri din activități agricole pentru
care venitul net se determină în sistem real.
Fac excepție
de la depunerea declarației de impunere contribuabilii prevăzuți la art. 63
alin. (2) din Codul fiscal și cei care obțin venituri potrivit prevederilor
art. 52 alin. (1) lit. a)-e) din Codul fiscal și care au optat pentru impunerea
veniturilor potrivit prevederilor art. 78 și 79 din Codul fiscal, pentru care
impozitul reținut este final."
22. După punctul 1811
se introduce un nou punct, punctul 1812, cu următorul cuprins:
"1812.
Contribuabilii, pe baza declarației de impunere depuse în conformitate cu
prevederile art. 83 din Codul fiscal, au obligația calculării
impozitului datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil
și a diferențelor de impozit anual datorate/de recuperat, rezultate prin
regularizarea impozitului anual datorat cu plățile anticipate stabilite."
23. După punctul 188 se
introduce un nou punct, punctul 1881, cu următorul cuprins:
"1881.
În cazul societății civile cu personalitate juridică constituite potrivit legii
speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii,
se aplică regulile de determinare a venitului net din activități independente.
Persoanele
fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de
organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale
și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, au
obligația să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activități
independente."
24. Punctul 189 se abrogă.
25. Punctul 193 se modifică
și va avea următorul cuprins:
"Codul
fiscal:
Venituri ale
persoanelor fizice nerezidente din activități dependente
Art. 88. -
Persoanele fizice nerezidente care desfășoară activități dependente în România
sunt impozitate potrivit prevederilor cap. III din prezentul titlu.
Norme
metodologice:
193.
Veniturile obținute de persoanele fizice nerezidente din România din activități
dependente se impozitează separat pe fiecare sursă/loc de realizare, impozitul
lunar calculat fiind impozit final. După încheierea anului fiscal, organul
fiscal va elibera documentul care atestă venitul realizat și impozitul plătit
pentru anul fiscal respectiv, la cererea contribuabilului.
Profesorii
și cercetătorii nerezidenți care desfășoară o activitate în România ce
depășește perioada de scutire stabilită prin convențiile de evitare a dublei
impuneri încheiate de România cu diverse state se impun pentru veniturile realizate
în intervalul de timp ce depășește perioada de scutire, potrivit titlului III
din Codul fiscal."
26. După punctul 193 se
introduce un nou punct, punctul 1931, cu următorul cuprins:
"1931.
Veniturile din activități dependente obținute ca urmare a desfășurării
activității în România de persoane fizice rezidente ale unor state cu care
România nu are încheiate convenții de evitare a dublei impuneri și plătite de
angajatori rezidenți sau nerezidenți se impozitează în România din prima zi de
desfășurare a activității. De asemenea, se impun din prima zi de desfășurare a
activității dependente în România și veniturile obținute de persoanele fizice
care nu fac dovada rezidenței într-un stat cu care România are încheiată
convenție de evitare a dublei impuneri."
27. La punctul 194,
literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:
"194.
a) În aplicarea prevederilor convenției de evitare a dublei impuneri încheiate
de România cu un stat străin, veniturile din activități dependente realizate de
persoane fizice nerezidente care își desfășoară activitatea în România se impun
dacă persoana fizică este prezentă în România una sau mai multe perioade de
timp ce depășesc în total 183 de zile în orice perioadă de 12 luni consecutive
care se încheie în anul calendaristic în cauză sau în perioada și condițiile
menționate în convenția de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu
statul străin și numai dacă respectiva persoană fizică face dovada rezidenței
în statul cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri.
b) În
aplicarea prevederilor convenției de evitare a dublei impuneri încheiate de
România cu un stat străin, veniturile din activități dependente realizate de
persoane fizice nerezidente care își desfășoară activitatea în România și sunt
prezente în România o perioadă mai mică de 183 de zile în orice perioadă de 12
luni consecutive care se încheie în anul calendaristic în cauză sau în perioada
și condițiile menționate în convenția de evitare a dublei impuneri încheiată de
România cu statul străin se impun în România dacă este îndeplinită cel puțin
una dintre următoarele condiții:
- salariul
este plătit de un angajator care este rezident sau în numele acestuia;
- salariul
este suportat de un sediu permanent pe care angajatorul nerezident îl are în
România (veniturile salariale reprezintă cheltuiala deductibilă a unui sediu
permanent în România)."
28. Punctele 196 și 197 se
modifică și vor avea următorul cuprins:
"196.
Contribuabilii plătiți din străinătate de un angajator nerezident care își
prelungesc perioada de ședere în România, precum și cei care, prin prezențe
repetate în România, depășesc 183 de zile sau perioada menționată în
convențiile de evitare a dublei impuneri sunt obligați să înștiințeze în scris
organul fiscal competent despre depășirea acestui termen, caz în care datorează
impozit din prima zi pentru veniturile realizate ca urmare a desfășurării
activității în România.
197. În
situația în care persoanele fizice care au desfășurat activitatea în România
într-o perioadă mai mică de 183 de zile în orice perioadă de 12 luni
consecutive care se încheie în anul calendaristic în cauză ori în perioada și
condițiile menționate în convențiile de evitare a dublei impuneri și au fost plătite
din străinătate își prelungesc perioada de ședere în România peste 183 de zile
sau peste perioada menționată în convenție, impozitul pe veniturile din salarii
pentru activitatea desfășurată în România este datorat începând cu prima zi de
sosire în România. În acest caz, contribuabilul depune la organul fiscal
competent declarații lunare de impunere, care vor cuprinde veniturile lunare
realizate în perioada anterioară prelungirii șederii în România, în termen de
15 zile de la ultima zi a perioadei de 183 de zile expirate sau a perioadei
menționate în convenție.
În situația
în care beneficiarul venitului realizează salariul într-o sumă globală pe un
interval de timp, după ce a expirat perioada de 183 de zile sau perioada
menționată în convenție, sumele înscrise în declarații se pot stabili la
nivelul unei medii lunare, respectiv suma globală a salariului declarat
împărțită la numărul de luni din acea perioadă."
29. Punctul 203 se modifică
și va avea următorul cuprins:
"Codul
fiscal:
Creditul
fiscal extern
Art. 91
[...]
(2) Creditul
fiscal extern se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
a) se aplică
prevederile convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și
statul străin în care s-a plătit impozitul;
b) impozitul
plătit în străinătate, pentru venitul obținut în străinătate, a fost efectiv
plătit în mod direct de persoana fizică sau de reprezentantul său legal ori
prin reținere la sursă de către plătitorul venitului. Plata impozitului în
străinătate se dovedește printr-un document justificativ, eliberat de
autoritatea competentă a statului străin respectiv;
c) venitul
pentru care se acordă credit fiscal face parte din una dintre categoriile de
venituri prevăzute la art. 41.
[...]
Norme
metodologice:
203.
Persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România și persoanele
fizice prevăzute la art. 40 alin. (2) din Codul fiscal sunt supuse impozitării
în România pentru veniturile din orice sursă, atât din România, cât și din
străinătate.
În situația
în care, pentru veniturile din străinătate de natura celor prevăzute la art. 41
lit. a), c) și f) din Codul fiscal, statul cu care România are încheiată
convenție de evitare a dublei impuneri și-a exercitat dreptul de impunere,
aceste persoane au dreptul să deducă, pentru fiecare sursă de venit, din
impozitul pe venit datorat în România impozitul pe venit plătit în străinătate,
în condițiile prevăzute de Codul fiscal.
Veniturile
din străinătate realizate de contribuabilii prevăzuți la art. 40 alin. (1) lit.
a) și de cei prevăzuți la art. 40 alin. (2) din Codul fiscal, precum și
impozitul aferent, a cărui plată în străinătate este atestată cu document
justificativ eliberat de autoritatea competentă a statului străin cu care
România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri, exprimate în
unitățile monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de
schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României din anul de realizare
a venitului respectiv."
30. Punctele 205-209 se
modifică și vor avea următorul cuprins:
"205.
Pentru veniturile realizate în statul cu care România are încheiată convenție
de evitare a dublei impuneri și care nu au fost globalizate în vederea impozitării,
creditul fiscal extern este limitat la impozitul pe venit plătit în
străinătate, dar nu mai mult decât cel datorat pentru un venit similar în
România, potrivit Codului fiscal.
206. Dacă
suma reprezentând creditul fiscal extern este mai mare decât impozitul plătit
în statul cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri,
suma recunoscută care se deduce este la nivelul impozitului plătit în
străinătate. În situația în care suma reprezentând creditul fiscal extern este
mai mică decât impozitul plătit în statul cu care România are încheiată
convenție de evitare a dublei impuneri, suma recunoscută reprezentând creditul
fiscal extern acordat este la nivelul sumei calculate conform pct. 204.
207.
Calcularea creditului fiscal extern se face de contribuabil separat pe fiecare
sursă de venit. În situația în care contribuabilul în cauză obține venituri din
străinătate din mai multe state cu care România are încheiate convenții de
evitare a dublei impuneri, creditul extern admis a fi dedus din impozitul
datorat în România se va calcula, potrivit procedurii de mai sus, pentru
fiecare sursă de venit și pe fiecare țară.
208. În
cazul veniturilor prevăzute la art. 41 lit. d), e), g) și h) din Codul fiscal,
creditul fiscal extern se acordă pentru fiecare venit similar din România.
Creditul fiscal extern pentru veniturile din statul cu care România are
încheiată convenție de evitare a dublei impuneri, a căror impunere în România
este finală, se va acorda astfel:
a) în
situația în care în străinătate cota de impozit este mai mare decât cea
prevăzută în titlul III din Codul fiscal pentru un venit similar, creditul
fiscal extern este limitat la impozitul pe venit calculat, aplicându-se cota
prevăzută în acest titlu;
b) în situația
în care cota de impozit este mai mică în străinătate decât cota de impozit
pentru un venit similar din România, creditul fiscal extern este calculat la
nivelul impozitului plătit în străinătate, iar impozitul anual rămas de achitat
în România se calculează ca diferență între impozitul pe venit calculat
aplicându-se cota de impozit prevăzută la titlul III din Codul fiscal și
impozitul pe venit plătit în străinătate pentru venitul realizat în
străinătate.
Pentru
veniturile prevăzute la art. 41 lit. d), e), g) și h) din Codul fiscal,
creditul fiscal se acordă potrivit prevederilor pct. 205.
209.
Contribuabilii prevăzuți la art. 40 alin. (1) lit. a) și cei prevăzuți la art.
40 alin. (2) din Codul fiscal, care desfășoară activitate salarială în străinătate
și sunt plătiți pentru activitatea salarială desfășurată în străinătate de
către angajatorul român, se impun în România pentru veniturile realizate din
activitatea salarială desfășurată în străinătate.
În cazul în
care același venit din salarii este supus impunerii atât în România, cât și în
străinătate, statului străin revenindu-i dreptul de impunere potrivit
convenției de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu respectivul
stat, organul fiscal competent din România va proceda la regularizarea
impozitului datorat de rezidentul român, pe baza cererii depuse. În vederea
regularizării impozitului, contribuabilii care au fost impuși pentru aceleași
venituri obținute din salarii atât în România, cât și în alt stat cu care
România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri vor depune la
registratura organului fiscal competent sau prin poștă, împreună cu cererea de
restituire, următoarele documente justificative:
a) fișa
fiscală întocmită de angajatorul rezident în România sau de către un sediu
permanent în România care efectuează plăți de natură salarială;
b)
certificatul de atestare a impozitului plătit în străinătate de contribuabil,
eliberat de autoritatea competentă a statului străin, sau orice alt document
justificativ privind venitul realizat și impozitul plătit în celălalt stat,
eliberat de autoritatea competentă din țara în care s-a obținut venitul;
c)
contractul de detașare;
d) orice
alte documente ce pot sta la baza determinării sumei impozitului plătit în
străinătate pentru veniturile plătite de angajatorul rezident în România sau de
către un sediu permanent în România.
Procedura de
regularizare a impozitului datorat de rezidentul român se va stabili prin ordin
al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
Veniturile
din activități dependente desfășurate în străinătate și plătite de un angajator
nerezident nu sunt impozabile în România potrivit prevederilor Codului fiscal
și nu fac obiectul creditului fiscal extern."
31. După punctul 209 se
introduce un nou punct, punctul 2091, cu următorul cuprins:
"2091.
Când o persoană fizică rezidentă în România obține venituri care în
conformitate cu prevederile convenției de evitare a dublei impuneri încheiate
de România cu statul străin sunt supuse impozitului pe venit în statul străin,
pentru evitarea dublei impuneri se va aplica metoda prevăzută în convenție,
respectiv metoda creditului sau metoda scutirii, după caz."
32. Punctul 210 se modifică
și va avea următorul cuprins:
"210.
La sfârșitul anului fiscal vizat, contribuabilul anexează la declarația de
impunere documentele justificative privind venitul realizat și impozitul
plătit, eliberate de autoritatea competentă din țara în care s-a obținut
venitul și cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei
impuneri. Aceste documente sunt utilizate pentru aplicarea metodelor de evitare
a dublei impuneri prevăzute în convențiile de evitare a dublei impuneri."
33. După punctul 211 se
introduc două noi puncte, punctele 212 și 213, cu următorul cuprins:
"Codul
fiscal:
Dispoziții
tranzitorii
Art. 94
[...]
(4)
Prevederile art. 49 alin. (21), art. 50 alin. (1) lit. a) și alin.
(2) lit. a) se vor aplica corespunzător începând cu 1 iulie 2010.
Norme
metodologice:
212. Pentru
anul 2010, în situația în care venitul net din activități independente stabilit
pe baza normei de venit este inferior salariului de bază minim brut pe țară
garantat în plată înmulțit cu 12, direcțiile generale ale finanțelor publice
teritoriale au obligația recalculării normelor de venit, astfel:
a) pentru
perioada 1 ianuarie 2010-30 iunie 2010, venitul net determinat pe baza normei
de venit este egal cu norma de venit anuală stabilită în anul 2009 pentru anul
2010 împărțită la 2;
b) pentru
perioada 1 iulie 2010-31 decembrie 2010, venitul net aferent perioadei
reprezintă jumătate din norma anuală de venit, normă anuală determinată prin
înmulțirea nivelului salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
înmulțit cu 12, corectată potrivit prevederilor pct. 422.
În acest
caz, organul fiscal competent are obligația recalculării plăților anticipate.
213. Pentru
anul 2010, venitul net anual pentru veniturile din drepturile de proprietate
intelectuală se determină astfel:
La
stabilirea venitului net/pierderii aferent/aferente fiecărei perioade 1
ianuarie - 30 iunie, respectiv 1 iulie - 31 decembrie 2010, se va lua în calcul
venitul brut, cota de cheltuială forfetară și contribuțiile sociale obligatorii
plătite, aferente fiecărei perioade.
Venitul net
anual aferent anului 2010 se determină prin însumarea veniturilor nete
stabilite pentru fiecare dintre cele două perioade."
D. Titlul IV
"Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor", alcătuit din
punctele 1-17, se abrogă.
E. Titlul V
"Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul
pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România"
1. Punctul 91
se modifică și va avea următorul cuprins:
"Codul
fiscal:
(2)
Impozitul datorat se calculează prin aplicarea următoarelor cote asupra
veniturilor brute:
a) 10%
pentru veniturile din dobânzi și redevențe, dacă beneficiarul efectiv al
acestor venituri este o persoană juridică rezidentă într-un stat membru al
Uniunii Europene sau în unul dintre statele Asociației Europene a Liberului
Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, sau un
sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene
sau dintr-un stat al Asociației Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda,
Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat într-un alt stat membru al
Uniunii Europene sau al Asociației Europene a Liberului Schimb. Această cotă de
impunere se aplică în perioada de tranziție de la data aderării României la
Uniunea Europeană și până la data de 31 decembrie 2010, cu condiția ca
beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redevențelor să dețină minimum 25% din
valoarea/numărul titlurilor de participare la persoana juridică română, pe o
perioadă neîntreruptă de cel puțin 2 ani, care se încheie la data plății
dobânzii sau redevențelor;
b) 10%
pentru dividendele plătite de o întreprindere, care este persoană juridică
română sau persoană juridică cu sediul social în România, înființată potrivit
legislației europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru
al Uniunii Europene sau în unul dintre statele Asociației Europene a Liberului
Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, ori
unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii
Europene sau dintr-un stat al Asociației Europene a Liberului Schimb, respectiv
Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat într-un alt stat
membru al Uniunii Europene ori al Asociației Europene a Liberului Schimb;
c) 25%
pentru veniturile obținute din jocuri de noroc, prevăzute la art. 115 alin. (1)
lit. p);
d) 16% în
cazul oricăror altor venituri impozabile obținute din România, așa cum sunt enumerate
la art. 115.
(3) Prin
derogare de la alin. (2), impozitul ce trebuie reținut se calculează după cum
urmează:
a) pentru
veniturile ce reprezintă remunerații primite de nerezidenți care au calitatea
de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei
persoane juridice române, potrivit art. 57;
b) pentru
veniturile din pensii primite de la bugetul asigurărilor sociale sau de la
bugetul de stat, potrivit art. 70.
(4)
Impozitul se calculează, respectiv se reține în momentul plății venitului și se
plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei
în care s-a plătit venitul. Impozitul se calculează, se reține și se plătește,
în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de
Banca Națională a României, valabil în ziua reținerii impozitului pentru
nerezidenți. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite
acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-au aprobat
situațiile financiare anuale, impozitul pe dividende se declară și se plătește
până la data de 25 ianuarie a anului următor.
Norme
metodologice:
91.
Veniturile sub formă de dobânzi la depozitele la vedere/conturi curente, la
depozitele la termen, certificate de depozit și alte instrumente de economisire
la bănci și la alte instituții de credit autorizate și situate în România,
realizate începând cu data de 1 iulie 2010, se impun cu o cotă de 16% din suma
acestora, indiferent de data constituirii raportului juridic.
Veniturile
sub formă de dobânzi realizate până la data de 30 iunie 2010 inclusiv sunt
venituri neimpozabile.
Baza de
calcul asupra căreia se aplică cota de impozit de 16% este constituită din
veniturile calculate începând cu data de 1 iulie 2010 până la data scadenței
depozitului și înregistrate în contul curent sau în contul de depozit al
titularului. Aceleași prevederi se aplică și în cazul dobânzilor aferente
depozitelor la vedere, conturilor curente, certificatelor de depozit și altor
instrumente de economisire.
Cota de 16%
se aplică și altor venituri de natura dobânzilor, cum ar fi: dobânzile la
credite, dobânzile în cazul contractelor de leasing financiar, dobânzile la
creditele intragrup, precum și dobânzilor aferente depozitelor colaterale,
conturilor escrow, considerate dobânzi pentru depozite la termen potrivit
normelor Băncii Naționale a României, dobânda la instrumente/titluri de creanță
emise de societățile comerciale române, constituite potrivit Legii nr.
31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare."
2. La punctul 96,
literele a)-d) se modifică și vor avea următorul cuprins:
"96.
a) Pentru aplicarea prevederilor convențiilor de evitare a dublei impuneri în
cazul câștigurilor din transferul valorilor mobiliare în cazul societăților
închise și din transferul părților sociale, certificatul de rezidență fiscală
sau documentul prevăzut la pct. 13 alin. (1) prezentat de nerezident se depune
la reprezentantul lui fiscal/împuternicitul desemnat în România pentru
îndeplinirea obligațiilor fiscale și declarative. O copie a certificatului de
rezidență fiscală sau a documentului prevăzut la pct. 13 alin. (1), legalizată și
tradusă de organul autorizat din România, se va depune și la societatea ale
cărei valori mobiliare/părți sociale sunt transferate.
În cazul
persoanelor fizice nerezidente care obțin câștiguri din transferul titlurilor
de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul
societăților închise, certificatul de rezidență fiscală sau documentul prevăzut
la pct. (13) alin. (1) se depune la reprezentantul fiscal/împuternicitul
desemnat în România pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale și declarative. O
copie a certificatului de rezidență fiscală sau a documentului prevăzut la pct.
13 alin. (1), legalizată și tradusă de organul autorizat din România, se va
anexa la declarația de impunere.
Pentru
aplicarea prevederilor convențiilor de evitare a dublei impuneri în cazul
câștigurilor din transferul titlurilor de participare obținute de o persoană
juridică nerezidentă, atunci când acest câștig este generat de transferul
titlurilor de participare, certificatul de rezidență fiscală sau documentul
prevăzut la pct. 13 alin. (1) prezentat de nerezident se depune la
reprezentantul lui fiscal/împuternicitul desemnat în România pentru
îndeplinirea obligațiilor fiscale și declarative. O copie a certificatului de
rezidență fiscală sau a documentului prevăzut la pct. 13 alin. (1), legalizată
și tradusă de organul autorizat din România, se va depune și la societatea ale
cărei titluri de participare sunt transferate.
b) În cazul
în care dobânditorul valorilor mobiliare ale unei societăți închise sau al
părților sociale este o persoană juridică nerezidentă/persoană fizică
nerezidentă, iar beneficiarul câștigurilor din transferul acestor valori
mobiliare, respectiv al părților sociale este o persoană fizică rezidentă,
obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe câștigul determinat
din transferul acestor valori mobiliare sau părți sociale revine
dobânditorului, respectiv persoanei juridice nerezidente/persoanei fizice
nerezidente, direct sau prin reprezentat fiscal/împuternicit, desemnat conform
legii pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale și declarative.
c) În cazul
tranzacțiilor cu titluri de valoare, respectiv titluri de participare efectuate
între nerezidenți, sunt aplicabile prevederile menționate în titlurile II și
III din Codul fiscal în ceea ce privește obligațiile de calcul, reținere
și virare a impozitului în condițiile neprezentării certificatului de rezidență
fiscală sau atunci când România nu are încheiată convenție de evitare a dublei
impuneri cu statul de rezidență al beneficiarului câștigurilor din transferul
titlurilor de valoare, respectiv al titlurilor de participare ori în cazul în
care, prin convenție, România are dreptul de impunere asupra câștigului.
d) În cazul
în care transferul oricăror titluri de valoare, deținute de o persoană fizică
nerezidentă, se realizează printr-un intermediar, obligația de calcul și virare
a impozitului pe câștigul din transferul unor astfel de titluri, precum și
celelalte obligații declarative revin beneficiarului nerezident al câștigului
sau reprezentantului fiscal/împuternicitului desemnat de beneficiar pentru
cazurile prevăzute astfel în titlul III din Codul fiscal. În acest caz, intermediarul
va îndeplini obligațiile ce îi revin potrivit art. 66 alin. (6) din Codul
fiscal, iar beneficiarul nerezident al câștigului sau reprezentantul
fiscal/împuternicitul desemnat va depune declarația de impunere, va calcula și
va vira impozitul pe câștigul din transferul unor astfel de titluri și va anexa
la declarația de impunere certificatul de rezidență fiscală.
În
situațiile prevăzute în mod expres în titlul III din Codul fiscal, când
intermediarul are obligația de a calcula, de a reține și de a vira impozitul pe
câștigul din transferul oricăror titluri de valoare, acesta are obligația de a
păstra certificatul de rezidență fiscală al beneficiarului venitului, precum și
de a îndeplini celelalte obligații declarative.
În situația
în care beneficiarul câștigului din transferul oricăror titluri de valoare este
o persoană fizică nerezidentă, iar transferul acestor titluri nu se face
printr-un intermediar, obligația de calcul, reținere și virare a impozitului,
precum și celelalte obligații declarative și de păstrare a certificatului de
rezidență fiscală al beneficiarului câștigului revin, după caz,
reprezentantului fiscal/împuternicitului desemnat de beneficiar."
3. Punctele 97,
98, 912, 914 și 11 se abrogă.
F. Titlul VI "Taxa pe
valoarea adăugată"
1. La punctul 3, după
alineatul (7) se introduce un alineat nou, alineatul (71), cu
următorul cuprins:
"(71)
În sensul art. 127 alin. (3) din Codul fiscal, se consideră că nu acționează de
o manieră independentă persoana care desfășoară o activitate dependentă
potrivit art. 7 din Codul fiscal."
G. Titlul IX
"Impozite și taxe locale"
1. Punctul 35 se modifică
și va avea următorul cuprins:
"Codul
fiscal:
Majorarea
impozitului datorat de persoanele fizice ce dețin mai multe clădiri
Art. 252. -
(1) Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri
datorează un impozit pe clădiri, majorat după cum urmează:
a) cu 65%
pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150%
pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300%
pentru a treia clădire și următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.
(2) Nu intră
sub incidența alin. (1) persoanele fizice care dețin în proprietate clădiri
dobândite prin succesiune legală.
(3) În cazul
deținerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de
domiciliu, impozitul majorat se determină în funcție de ordinea în care
proprietățile au fost dobândite, așa cum rezultă din documentele ce atestă
calitatea de proprietar.
(4)
Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligația să depună o declarație
specială la compartimentele de specialitate ale autorităților administrației
publice locale în raza cărora își au domiciliul, precum și la cele în raza
cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora. Modelul declarației
speciale va fi cel prevăzut prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a
Guvernului.
Norme
metodologice:
35.
Impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice care au în proprietate mai
multe clădiri, în afara celei/celor situate la adresa de domiciliu, se
majorează conform prevederilor art. 252 alin. (1)-(3) din Codul fiscal."
2. Punctele 36 și 37 se
abrogă.
3. Punctul 38 se modifică
și va avea următorul cuprins:
"38.
(1) O persoană fizică ce are în proprietate două clădiri datorează impozit pe
clădiri după cum urmează:
a) pentru
clădirea/clădirile de la adresa de domiciliu, impozitul pe clădiri se determină
potrivit art. 251 din Codul fiscal;
b) pentru
cea de-a doua clădire, care este prima în afara celei/celor de la adresa de
domiciliu, impozitul pe clădiri majorat potrivit art. 252 alin. (1) lit. a) din
Codul fiscal se calculează prin înmulțirea impozitului pe clădiri, determinat
potrivit art. 251 din Codul fiscal, cu 65% sau, pentru ușurarea calculului,
prin înmulțirea cu 1,65.
(2) Exemplu
de calcul pentru impozitul pe clădiri aferent anului 2011, în cazul unui
apartament, care reprezintă prima clădire în afara celei/celor de la adresa de
domiciliu, proprietatea unei persoane fizice, corespunzător alin. (1) lit. b):
A. Date
despre apartament:
a) rangul
localității unde este situat apartamentul: 0;
b)
teritoriul unde se află: în intravilan;
c) zona în
cadrul localității, potrivit încadrării prevăzute la lit. b): A;
d) suprafața
utilă a apartamentului: 107,44 m2;
e) tipul
clădirii: cu pereți din cărămidă arsă și dotată cu toate cele 4 instalații
prevăzute la pct. 29 alin. (1) lit. a);
f) amplasat
într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente;
g) data
finalizării: 31 decembrie 1950;
h) prima
clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
i) Consiliul
General al Municipiului București a hotărât, în anul 2010 pentru anul 2011,
majorarea impozitului pe clădiri cu 20%.
B.
Explicații privind modul de calcul al impozitului pe clădiri, astfel cum
rezultă din economia textului art. 251, 252 și 287 din Codul fiscal:
1. Aplicarea
prevederilor art. 251 se face după cum urmează:
1.1. Se
determină suprafața construită desfășurată a apartamentului prin înmulțirea
suprafeței utile cu coeficientul de transformare de 1,20, respectiv: 107,44 m2
x 1,20 = 128,928 m2, deoarece dimensiunile exterioare ale
apartamentului nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, acesta având
pereți comuni cu apartamentele învecinate, potrivit prevederilor art. 251 alin.
(9) din Codul fiscal, coroborate cu cele ale pct. 31 din prezentele norme
metodologice.
1.2. Se
determină valoarea impozabilă a acestui apartament:
1.2.1.
Suprafața construită desfășurată prevăzută la pct. 1 se înmulțește cu valoarea
corespunzătoare clădirii cu pereți din cărămidă arsă, dotată cu toate cele 4
instalații, respectiv cea din tabloul prevăzut la pct. 11 alin. (3) -
nivelurile stabilite în anul 2010 pentru anul 2011, astfel: 128,928 m2
x 806 lei/m2 = 103.915,968 lei.
1.2.2. Se
identifică coeficientul de corecție din tabelul prevăzut la art. 251 alin. (5)
din Codul fiscal, corespunzător zonei A și rangului 0, respectiv 2,60; deoarece
apartamentul este amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8
apartamente, potrivit prevederilor art. 251 alin. (6) din Codul fiscal, acest
coeficient de corecție se reduce cu 0,10, determinând astfel coeficientul de corecție
specific acestui apartament: 2,60 - 0,10 = 2,50.
1.2.3.
Potrivit prevederilor art. 251 alin. (5) din Codul fiscal, valoarea impozabilă
determinată la subpct. 2.1 se ajustează cu coeficientul de corecție determinat
la subpct. 1.2.2, respectiv: 103.915,968 lei x 2,50 = 259.789,92 lei.
1.2.4.
Apartamentul fiind finalizat înainte de 1 ianuarie 1951, potrivit prevederilor
art. 251 alin. (7) din Codul fiscal, valoarea impozabilă determinată la subpct.
1.2.3 se reduce cu 20% sau, pentru ușurarea calculului, valoarea impozabilă se
înmulțește cu 0,80, respectiv: 259.789,92 lei x 0,80 = 207.831,936 lei.
2. Aplicarea
prevederilor art. 287 din Codul fiscal se face după cum urmează:
2.1.
Potrivit art. 251 alin. (1) din Codul fiscal, asupra valorii impozabile a
apartamentului, determinată la subpct. 1.2.4, se aplică cota de impozitare
prevăzută la art. 251 alin. (2) din Codul fiscal de 0,1% sau, pentru
ușurarea calculului, valoarea impozabilă se înmulțește cu 0,001, respectiv:
207.831,936 lei x 0,001 = 207,832 lei; potrivit prevederilor pct. 15 alin. (2)
și alin. (3) lit. c), fracțiunea de 0,832 lei se rotunjește prin adaos la
numărul întreg, iar impozitul astfel calculat este de 208 lei.
2.2.
Deoarece, în anul 2010 pentru anul 2011, Consiliul General al Municipiului
București a hotărât majorarea impozitului pe clădiri cu 20%, impozitul
determinat la subpct. 2.1 se majorează cu acest procent, conform următoarei
formule de calcul:
I2011
= I(calc. Subp.2.1) + p% x I(calc. Subp.2.1),
unde:
I2011
- impozitul calculat potrivit art. 251 din Codul fiscal, majorat cu procentul
stabilit de către Consiliul General al Municipiului București potrivit art. 287
din Codul fiscal pentru anul 2011;
I(calc.
Subp.2.1) - impozitul calculat conform subpct. 2.1;
p% -
procentul de majorare a impozitului pentru anul următor, ce poate lua valori
între 0% și 20%, stabilit de către Consiliul General al Municipiului București
pentru anul următor, respectiv pentru anul 2011 de 20%.
Pentru
ușurarea calculului, impozitul pe clădiri se înmulțește cu 1,20, respectiv: 208
lei x 1,20 = 249,6 lei; potrivit prevederilor pct. 15 alin. (1), fracțiunea de
0,6 lei depășind 50 de bani se rotunjește la 1 leu, impozitul pe clădiri astfel
determinat se rotunjește prin adaos la numărul întreg, la 250 lei.
3. Aplicarea
prevederilor art. 252 din Codul fiscal se face după cum urmează:
Potrivit
prevederilor art. 252 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, deoarece apartamentul
este prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe
clădiri determinat la subpct. 2.2 se majorează cu 65% sau, pentru ușurarea
calculului, impozitul pe clădiri se înmulțește cu 1,65, respectiv: 250 lei x
1,65 = 412,5 lei; potrivit prevederilor pct. 15 alin. (2) și alin. (3) lit. c),
fracțiunea de 0,5 lei se rotunjește prin adaos la numărul întreg, iar impozitul
astfel calculat, datorat pentru anul 2011, este de 413 lei."
4. Punctul 39 se modifică
și va avea următorul cuprins:
"39. O
persoană fizică ce deține în proprietate 3 clădiri datorează impozit pe clădiri
după cum urmează:
a) pentru
clădirea/clădirile de la adresa de domiciliu, impozitul pe clădiri se determină
potrivit art. 251 din Codul fiscal;
b) pentru
cea de-a doua clădire, care este prima în afara celei de la adresa de
domiciliu, presupunând că are aceleași caracteristici tehnice ca și cea
prevăzută la pct. 38 alin. (2) lit. A, impozitul pe clădiri majorat potrivit
art. 252 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se determină potrivit pct. 38 alin.
(2);
c) pentru
cea de-a treia clădire, care este a doua în afara celei de la adresa de
domiciliu, presupunând că are aceleași caracteristici tehnice ca și cea
prevăzută la pct. 38 alin. (2) lit. A, impozitul pe clădiri majorat potrivit
art. 252 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal se determină prin aplicarea
etapelor reglementate la pct. 38 alin. (2) lit. B subpct. 1 și 2, după care se
aplică următorul algoritm de calcul:
250 + (150% x 250) = 625 lei,
unde:
250 -
impozitul rezultat în urma calculului prevăzut la pct. 38 alin. (2) lit. B
subpct. 2.1;
150% -
procentul cu care se majorează impozitul pe clădiri conform prevederilor art. 252
alin. (1) lit. b) din Codul fiscal.
Pentru
ușurarea calculului, impozitul majorat se poate determina și după următorul
calcul: 250 x 2,5 = 625 lei."
5. Punctul 40 se modifică
și va avea următorul cuprins:
"40. O
persoană fizică ce deține în proprietate 4 sau mai multe clădiri datorează
impozit pe clădiri după cum urmează:
a) pentru
clădirea/clădirile de la adresa de domiciliu, impozitul pe clădiri se determină
potrivit art. 251 din Codul fiscal;
b) pentru
cea de-a doua clădire, care este prima în afara celei de la adresa de
domiciliu, presupunând că are aceleași caracteristici tehnice ca și cea
prevăzută la pct. 38 alin. (2) lit. A, impozitul pe clădiri majorat potrivit
art. 252 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se calculează potrivit pct. 38
alin. (2);
c) pentru
cea de-a treia clădire, care este a doua în afara celei de la adresa de
domiciliu, presupunând că are aceleași caracteristici tehnice ca și cea
prevăzută la pct. 38 alin. (2) lit. A, impozitul pe clădiri majorat potrivit
art. 252 alin. (1) lit c) din Codul fiscal se calculează potrivit pct. 39 lit.
c);
d) începând
cu cea de-a patra clădire, care este a treia în afara celei de la adresa de
domiciliu, presupunând că are aceleași caracteristici tehnice ca și cea prevăzută
la pct. 38 alin. (2) lit. A, impozitul pe clădiri majorat potrivit art. 252
alin. (1) lit. c) din Codul fiscal se calculează după următorul calcul:
250 + (300% x 250) = 1.000 lei,
unde:
250 -
impozitul rezultat în urma calculului prevăzut la pct. 38 alin. (2) lit. B
subpct. 2.2;
300% -
procentul cu care se majorează impozitul pe clădiri, conform prevederilor art.
252 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal.
Pentru
ușurarea calculului, impozitul majorat se poate determina și după următorul
algoritm de calcul: 250 x 4,0 = 1.000 lei."
6. Punctul 41 se abrogă.
7. Punctul 42 se modifică
și va avea următorul cuprins:
"42.
(1) În cazul clădirilor aflate în proprietate comună, coproprietarii având
determinate cotele-părți din clădire, impozitul calculat potrivit prevederilor
art. 251 din Codul fiscal se împarte proporțional cotelor-părți respective, iar
asupra părții din impozit rezultate se aplică majorarea prevăzută la art. 252
alin. (1) din Codul fiscal în funcție de ordinea în care aceste cote-părți au
fost dobândite, potrivit alin. (3) al aceluiași articol, rezultând astfel
impozitul pe clădiri datorat de fiecare contribuabil.
(2) În cazul
clădirilor aflate în proprietate comună, coproprietarii neavând stabilite cotele-părți
din clădire, impozitul calculat potrivit prevederilor art. 251 din Codul
fiscal se împarte la numărul de coproprietari, iar asupra părții din impozit rezultate
în urma împărțirii se aplică, după caz, majorarea prevăzută la art. 252 alin.
(1) din Codul fiscal în funcție de ordinea în care aceste cote-părți au fost
dobândite, potrivit alin. (3) al aceluiași articol, rezultând astfel impozitul
pe clădiri datorat de fiecare contribuabil."
8. Punctul 43 se abrogă.
9. Punctul 45 se modifică
și va avea următorul cuprins:
"45.
Majorarea impozitului pe clădiri, potrivit art. 287 din Codul fiscal, se
calculează și în cazul persoanelor fizice străine care dețin pe teritoriul
României mai multe clădiri, ordinea acestora fiind determinată de succesiunea
în timp a dobândirii lor, cu obligativitatea depunerii declarației
speciale."
10. Punctul 46 se modifică
și va avea următorul cuprins:
"46.
(1) Pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat potrivit prevederilor art.
252 alin. (1) din Codul fiscal, ordinea în care proprietățile au fost dobândite
se determină în funcție de anul dobândirii clădirii, indiferent sub ce formă,
rezultat din documentele care atestă calitatea de proprietar.
(2) În cazul
înstrăinării uneia dintre clădirile care intră sub incidența prevederilor art.
252 alin. (1) din Codul fiscal, pentru calculul impozitului majorat, ordinea în
care proprietățile au fost dobândite se stabilește potrivit noii situații
juridice.
(3)
Impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice care dețin în proprietate mai
multe clădiri, dobândite prin succesiune legală, nu se majorează. Clădirile
dobândite prin succesiune legală se iau în calcul la determinarea ordinii de
dobândire, necesară stabilirii majorării impozitului pe clădiri, potrivit
prevederilor art. 252 alin. (1) din Codul fiscal.
(4) În cazul
în care în același bloc o persoană fizică deține în proprietate mai multe
apartamente, pentru calculul impozitului pe clădiri majorat potrivit
prevederilor art. 252 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare apartament este
asimilat unei clădiri."
11. Punctul 47 se modifică
și va avea următorul cuprins:
"47. În
cazul în care în același an se dobândesc mai multe clădiri, ordinea este
determinată de data dobândirii."
12. Punctul 48 se modifică
și va avea următorul cuprins:
"48. În
cazul în care la aceeași dată se dobândesc mai multe clădiri, ordinea este cea
pe care o declară contribuabilul respectiv."
13. Punctul 49 se modifică
și va avea următorul cuprins:
"49. În
cazul persoanei fizice care deține în proprietate mai multe clădiri, iar
domiciliul său nu corespunde cu adresa niciuneia dintre aceste clădiri, prima
clădire dobândită în ordinea stabilită potrivit prevederilor pct. 40 este
asimilată clădirii de la adresa de domiciliu."
14. La punctul 50,
alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
"50.
(1) Declarația specială pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în
cazul persoanelor fizice care au în proprietate mai multe clădiri, în afara
celor aflate la adresa de domiciliu, corespunde modelului aprobat.
(2)
Declarația specială se depune la compartimentele de specialitate ale autorităților
administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale unde sunt
situate clădirile."
15. După punctul 50 se
introduce un nou punct, punctul 501, cu următorul cuprins:
"501.
(1) Declarația specială pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat
potrivit art. 252 din Codul fiscal și datorat de persoanele fizice, pentru
perioade anterioare datei de 30 iunie 2010, este cea prevăzută în anexa nr. 1
«Model 2009 ITL 026» la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administrației
și internelor, și al ministrului finanțelor publice nr. 75/767/2009
privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a
impozitelor și taxelor locale, desfășurată de către organele fiscale locale,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 și 364 bis din 29
mai 2009.
(2)
Declarația specială pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat potrivit
art. 252 din Codul fiscal și datorat de persoanele fizice, ulterior datei de 1
iulie 2010, este «Model ITL 2010-104», prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul
titlu."
16. Punctul 51 se modifică
și va avea următorul cuprins:
"51.
Clădirile distincte situate la aceeași adresă, proprietatea aceleiași persoane
fizice, nu intră sub incidența prevederilor art. 252 din Codul fiscal."
17. După punctul 51 se
introduce un nou punct, punctul 511, cu următorul cuprins:
"511.
(1) Pentru aplicarea prevederilor art. 252 alin. (1) din Codul fiscal,
compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale
au obligația:
a) să
identifice contribuabilii care au în proprietate clădiri în
unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială aflată în raza de competență a
acestora și care au adresa de domiciliu în alte unități/subdiviziuni
administrativ-teritoriale;
b) să
întocmească și să comunice situațiile cu cazurile constatate conform lit. a)
celorlalte compartimente de specialitate ale autorităților administrației
publice locale.
(2)
Compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale
competente prevăzute la alin. (1) au obligația de a transmite lunar, până la
data de 10 a lunii în curs pentru luna anterioară, situațiile prevăzute la
alin. (1) lit. b) compartimentelor de specialitate ale autorităților
administrației publice locale competente."
18. După punctul 72 se introduce
un nou punct, punctul 721, cu următorul cuprins:
"721.
Pentru anul 2010, în vederea stabilirii diferenței de impozit pe clădiri
conform prevederilor art. 252 din Codul fiscal, se aplică următoarele
prevederi:
a) se
calculează impozitul pe clădiri pentru întregul an 2010, majorat conform
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2010 pentru
modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în conformitate cu
pct. 38-51 din prezentul titlu, cu excepția contribuabililor care au transmis
deja dreptul de proprietate asupra imobilului până la data de 30 iunie 2010;
b) se
calculează diferențele de impozit, proporțional cu perioada 1 iulie 2010-31
decembrie 2010, conform următoarelor situații:
1. În cazul
în care contribuabilul a achitat integral impozitul datorat, calculat conform
prevederilor anterioare intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 59/2010, până la data de 31 martie 2010, pentru care a
beneficiat de bonificația legal acordată, se procedează după cum urmează:
1.1. Se
calculează diferența de impozit potrivit următoarei formule de calcul:
I(c) - [I(achitat) + B] I(d) = ─────────────────────── x 6, 12 |
unde:
I(d) -
diferența de impozit datorat pentru perioada 1 iulie 2010-31 decembrie 2010;
I(c) -
impozitul calculat conform prevederilor lit. a);
I(achitat) -
impozitul datorat pe anul 2010 conform prevederilor legale, anterior datei de 1
iulie 2010, diminuat cu bonificația acordată ca urmare a achitării integrale
până la 31 martie 2010;
B -
bonificația acordată ca urmare a achitării integrale a impozitului pe clădiri
calculat conform prevederilor legale, anterior datei de 1 iulie 2010;
12 - numărul
de luni ale unui an calendaristic;
6 - numărul
de luni rămase până la sfârșitul anului, pentru care se stabilește diferența de
impozit.
1.2. În
cazul în care diferența de impozit calculată conform prevederilor pct. 1.1 este
achitată integral până la data de 30 septembrie 2010, contribuabilul
beneficiază de diminuarea diferenței de impozit datorat cu bonificația
stabilită de autoritățile deliberative.
1.3. În
cazul în care contribuabilul nu achită diferența de impozit calculată conform
prevederilor pct. 1.1 până la data de 31 decembrie 2010, începând cu ziua
următoare, contribuabilul datorează accesorii până la data plății.
2. În cazul
în care contribuabilul a achitat impozitul datorat pentru semestrul I, calculat
conform prevederilor anterioare intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 59/2010, până la data de 31 martie 2010, se procedează după cum
urmează:
2.1. Se
calculează diferența de impozit potrivit următoarei formule de calcul:
I(c) - [I(achitat S1) + I(datorat S2) I(d) = ───────────────────────────────────── x 6, 12 |
unde:
I(d) -
diferența de impozit datorat pentru perioada 1 iulie 2010-31 decembrie 2010;
I(c) -
impozitul calculat conform prevederilor lit. a);
I(achitat
S1) - impozitul datorat și achitat pentru semestrul I al anului 2010, calculat
conform prevederilor legale anterioare datei de 1 iulie 2010;
I(datorat
S2) - impozitul datorat și neachitat pentru semestrul II al anului 2010,
calculat conform prevederilor legale anterioare datei de 1 iulie 2010;
12 - numărul
de luni ale unui an calendaristic;
6 - numărul
de luni rămase până la sfârșitul anului, pentru care se stabilește diferența de
impozit.
2.2. În
cazul în care contribuabilul achită integral până la data de 30 septembrie 2010
atât impozitul datorat pentru semestrul II, calculat conform prevederilor
legale anterioare intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
59/2010, cât și diferența de impozit calculată conform prevederilor pct. 2.1,
atunci pentru diferența de impozit contribuabilul beneficiază de diminuarea
diferenței de impozit datorat cu bonificația stabilită de autoritățile
deliberative.
2.3. În
cazul în care contribuabilul nu achită integral sumele datorate cu titlu de
impozit pe clădiri până la data de 30 septembrie 2010, atunci pentru diferența
de impozit calculată conform pct. 2.1 contribuabilul nu beneficiază de
bonificația stabilită de autoritățile deliberative.
3. În cazul
în care contribuabilul nu a achitat impozitul datorat, calculat conform
prevederilor anterioare intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 59/2010, dar îl achită integral până la data de 30 septembrie
2010, până la aceeași dată achitând și diferența de impozit calculată și
datorată conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2010, atunci
se procedează după cum urmează:
3.1. Se
calculează diferența de impozit potrivit următoarei formule de calcul:
I(c) - I2010 I(d) = ──────────── x 6, 12 |
unde:
I(d) -
diferența de impozit datorat pentru perioada 1 iulie 2010 - 31 decembrie 2010;
I(c) -
impozitul calculat conform prevederilor lit. a);
I2010
- impozitul calculat și datorat pentru anul 2010, calculat conform prevederilor
legale anterioare datei de 1 iulie 2010;
12 - numărul
de luni ale unui an calendaristic;
6 - numărul
de luni rămase până la sfârșitul anului, pentru care se stabilește diferența de
impozit
3.2. În
cazul în care contribuabilul achită integral până la data de 30 septembrie 2010
atât impozitul datorat pentru anul 2010, calculat conform prevederilor legale
anterioare intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
59/2010, cât și diferența de impozit calculată conform prevederilor pct. 3.1,
atunci pentru diferența de impozit contribuabilul beneficiază de diminuarea
diferenței de impozit datorat cu bonificația stabilită de autoritățile
deliberative.
3.3. În
cazul în care contribuabilul nu achită integral sumele datorate cu titlu de
impozit pe clădiri până la data de 30 septembrie 2010, atunci pentru diferența
de impozit calculată conform pct. 3.1 contribuabilul nu beneficiază de
bonificația stabilită de autoritățile deliberative.
4. În cazul
în care contribuabilul nu a achitat impozitul datorat, calculat conform
prevederilor anterioare intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 59/2010, până la data de 30 septembrie 2010 și nici diferența de
impozit calculată și datorată conform prevederilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 59/2010, atunci se procedează după cum urmează:
4.1. Se
calculează diferența de impozit potrivit următoarei formule de calcul:
I(c) - I2010 I(d) = ──────────── x 6, 12 |
unde:
I(d) -
diferența de impozit datorat pentru perioada 1 iulie 2010-31 decembrie 2010;
I(c) -
impozitul calculat conform prevederilor lit. a);
I2010
- impozitul calculat și datorat pentru anul 2010, calculat conform prevederilor
legale anterioare datei de 1 iulie 2010;
12 - numărul
de luni ale unui an calendaristic;
6 - numărul
de luni rămase până la sfârșitul anului, pentru care se stabilește diferența de
impozit.
4.2. Suma
dintre impozitul calculat și datorat pentru anul 2010, conform prevederilor
legale anterioare intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
59/2010, și diferența de impozit calculat conform pct. 4.1 reprezintă sarcina
fiscală a contribuabilului pentru anul fiscal 2010, pentru care se datorează
accesorii, conform prevederilor legale în vigoare, de la data celor 3 scadențe
de plată, respectiv 31 martie, 30 septembrie și 31 decembrie 2010, proporțional
cu impozitul datorat la scadență."
19. După punctul 119 se
introduce un nou punct, punctul 1191, cu următorul cuprins:
"1191.
Orice persoană fizică sau persoană juridică ce a dobândit/înstrăinat dreptul de
proprietate asupra unui mijloc de transport are obligația să depună declarația
fiscală la compartimentul de specialitate al autorităților administrației
publice locale în a cărui rază de competență își are domiciliul fiscal, indiferent
de durata deținerii mijlocului de transport respectiv, chiar și în cazul în
care, în aceeași zi, imediat după dobândire, are loc înstrăinarea acestui
obiect impozabil."
20. După punctul 129 se
introduce un nou punct, punctul 1291, cu următorul cuprins:
"1291.
(1) Pentru anul 2010, în vederea stabilirii diferenței de impozit pe mijloacele
de transport, conform prevederilor art. 263 alin. (2) din Codul fiscal, se
aplică în mod corespunzător prevederile art. 721, cu excepția lit.
a), după cum urmează:
- se
calculează impozitul pe mijloacele de transport pentru întregul an 2010,
majorat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2010, pe
baza prevederilor pct. 107-110, cu excepția celor care au transmis dreptul de
proprietate asupra mijloacelor de transport până la data de 30 iunie 2010.
(2)
Hotărârile consiliilor locale privind nivelul impozitului pe mijloacele de
transport cu capacitate cilindrică de până la 2.000 cm3, adoptate
pentru anul fiscal 2010, rămân aplicabile și după data de 1 iulie 2010."
21. După anexa
"Tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte
taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul fiscal
2010" se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având conținutul prevăzut în
anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. II. - Se aprobă Normele
metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 28 iunie 2010,
prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. III. - Anexele nr. 1 și 2
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr.
44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările și
completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează: ─────────────── Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu Ministrul administrației și internelor, Vasile Blaga Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mihai Constantin Șeitan p. Ministrul sănătății, Raed Arafat subsecretar de stat |
București, 2
august 2010.
Nr. 791.
ANEXA
Nr. 11)
(Anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare
a titlului IX din Codul fiscal)
___________
1) Anexa nr. 1
este reprodusă în facsimil.
┌─────────────────────────┐ │ Stema unității │ ROMÂNIA ┌──────────────────┐ │administrativ-teritoriale│ Comuna/Orașul/Municipiul/sectorul │Model ITL 2010-104│ └─────────────────────────┘ Denumirea compartimentului de specialitate └──────────────────┘ Codul de identificare fiscală: .............. Nr. ...../.../20.... Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail |
DECLARAȚIA SPECIALĂ DE IMPUNERE
pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat,
în cazul persoanelor fizice deținătoare a mai multor clădiri,
în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
Subsemnatul(a) ......................................... identificat prin C.I./B.I./C.I.P./Pașaport
seria ..... nr. .........., C.I.F.*) .........................., domiciliat în
ROMÂNIA/.........................., județul ..................................,
codul poștal .........., municipiul/orașul/comuna ...................................,
nr. ....... bl. ......, sc. ..... et. ...., ap. ...., tel./fax
........................., C.I.F. ................................, domiciliat
în ............................, satul/sectorul ........................., str.
.........................., e-mail .....................................,
declar că dețin în proprietate următoarele clădiri, înscrise în ordinea
numerică determinată în funcție de anul dobândirii:
┌────┬────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬───────────┐ │ │ │ │Suprafața│ Supr. │ │ │ │ │ │ utilă │ constr. │ │ │ │ Județul/ │ │ (m2) │desfășurată│Cotă parte │ │Nr. │Municipiul București│ │ │ (m2) │ din │ │crt.│ Localitatea/ │ Adresa unde este situată clădirea ├─────────┼───────────┤proprietate│ │ │ Sectorul │ │ Supr. │ │ fracție/% │ │ │ │ │ constr. │ Anul │ │ │ │ │ │ la sol │dobândirii │ │ │ │ │ │ (m2) │ │ │ ├────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤ │ 1. │ │str. ................., nr. ..., bl. ..., sc. ..., etaj ..., ap. ...│ │ │ │ ├────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤ │ 2. │ │str. ................., nr. ..., bl. ..., sc. ..., etaj ..., ap. ...│ │ │ │ ├────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤ │ 3. │ │str. ................., nr. ..., bl. ..., sc. ..., etaj ..., ap. ...│ │ │ │ ├────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤ │ 4. │ │str. ................., nr. ..., bl. ..., sc. ..., etaj ..., ap. ...│ │ │ │ ├────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤ │ 5. │ │str. ................., nr. ..., bl. ..., sc. ..., etaj ..., ap. ...│ │ │ │ ├────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤ │ 6. │ │str. ................., nr. ..., bl. ..., sc. ..., etaj ..., ap. ...│ │ │ │ └────┴────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴───────────┘ |
*) Declar că la adresa de
domiciliu sunt proprietar/NU sunt proprietar conform actelor anexate.
*) Prin semnarea prezentei
am luat la cunoștință că declararea necorespunzătoare a adevărului se
pedepsește conform legii penale, cele declarate fiind corecte și complete.
*) În cazul în care în
același an se dobândesc mai multe clădiri, ordinea numerică este determinată de
data dobândirii.
*) În cazul în care la
aceeași dată se dobândesc mai multe clădiri, ordinea numerică este cea pe care
o declară contribuabilul respectiv.
*) Pentru n clădiri se
întocmesc n + 1 exemplare, 1 exemplar rămâne contribuabilului, celelalte n
exemplare se depun la compartimentele de specialitate ale administrației
publice locale unde sunt situate toate clădirile, inclusiv cea de domiciliu.
*) Pentru determinarea
suprafeței construite desfășurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv
măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeței utile se aplică coeficientul
de transformare 1,20.
Data Semnătura |
ANEXA
Nr. 2
NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale